Вопрос-ответ
Ответ
Заработная плата работника в соответствии с п. 1 ст. 129 Трудового кодекса РФ определяется как вознаграждение за труд в зависимости от условий выполняемой работы и компенсационные выплаты, такие как доплаты, надбавки, премии и иное.
В ст. 191 ТК РФ указано, что работодатель может ввести систему поощрения работников.
Согласно ст. 135 ТК РФ заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с действующей у работодателя системой оплаты труда. В систему оплаты труда входят тарифные ставки, оклады, доплаты и надбавки за работу в условиях вредных или опасных производственных факторов, а также премирование сотрудников. Система оплаты труда предусматривается в межотраслевых соглашениях, коллективном договоре, локальных актах работодателя и иных нормативных актах, содержащих нормы трудового права.
Дискриминация работников при начислении заработной платы не допускается, об этом прямо говорится в ст. 132 ТК РФ.
В соответствии со ст. 8 ТК РФ нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение работников по сравнению с установленным трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, а также локальные нормативные акты, принятые без соблюдения установленного ст. 372 ТК РФ порядка учета мнения представительного органа работников, не подлежат применению. В таких случаях применяются трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, коллективный договор, соглашения.
Премии за квартал и год входят в систему оплаты труда, поскольку выплачиваются работнику за труд, т.е. за исполнение им своих трудовых обязанностей, связаны с результатами деятельности и выполнением установленных показателей, следовательно, являются частью заработной платы работника. При этом отказ от выплаты премии работнику, уже не работающему в компании, но отработавшему период, за который выплачивается премия, является дискриминационным. Такой позиции придерживаются суды (Апелляционное определение Верховного суда Республики Карелия от 25.09.2018 N 33-3344/2018, Апелляционное определение Новосибирского областного суда от 07.08.2018 по делу N 33-7507/2018).
Таким образом, работодатель обязан выплатить работнику премию по итогам года (квартала), приказ о выплате которой был издан после прекращения трудового договора с работником, еще работавшим в указанном периоде времени, при выполнении им установленных трудовым договором обязанностей.
Следовательно Ваши права нарушены, в связи с чем, за защитой своих прав Вам необходимо обратиться к адвокату, который составит исковое заявление и обратится в суд.
При этом, в соответствии с частью 1 статьи 47 Конституции Российской Федерации никто не может быть лишён права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьёй, к подсудности которых оно отнесено законом.
По общему правилу, установленному статьёй 28 ГПК РФ, иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика. Иск к организации предъявляется в суд по месту нахождения организации.
Статьёй 29 ГПК РФ определены правила подсудности по выбору истца.
Согласно статье 32 ГПК РФ стороны могут по соглашению между собой изменить территориальную подсудность для данного дела до принятия его судом к своему производству. Подсудность, установленная статьями 26, 27 и 30 Кодекса, не может быть изменена соглашением сторон.
Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 272-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам повышения ответственности работодателей за нарушение законодательства в части, касающейся оплаты труда» (далее - Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 272-ФЗ), вступившим в силу с 3 октября 2016 г., статья 29 ГПК РФ дополнена частью 63, согласно которой иски о восстановлении трудовых прав могут предъявляться также в суд по месту жительства истца.
Таким образом, за защитой нарушенного права адвокат можете обратится в суд по месту Вашего жительства, то есть в районный суд г. Краснодара, согласно правилам территориальной подсудности.
Ответ
В соответствии с ч. 2 ст. 281 ГК РФ выкупная цена земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд включает в себя рыночную стоимость земельного участка и находящегося на нем недвижимого имущества, а так же всех убытков, причиненных Вам в связи с изъятием у Вас земельного участка, в том числе и упущенную выгоду. В связи с чем, закон не предусматривает возможность выкупа земельного участка по его кадастровой стоимости.
Ответ
Из Вашего письма следует, что Вы обратились в Управление Пенсионного Фонда для назначения пенсии. Поскольку от Вас должностные лица УПФР требуют дополнительных документов, по их мнению достаточных для подтверждения пенсии, а Вы не можете их предоставить, требуйте от них Решение об отказе в назначении пенсии. После получения указанного письменного отказа у Вас возникнет право обратиться в суд с иском к Пенсионному Фонду. В ходе судебного разбирательства необходимо будет представить доказательства подтверждающие спорные обстоятельства. Одним из доказательств будет являться трудовая книжка. На стадии подготовки дела к судебному разбирательству Вам необходимо будет подать ходатайство с просьбой к суду о направлении соответствующих судебных запросов о подтверждении стажа в Грузию и Украину.
А также в соответствии с п. 3 ст. 13 Федерального закона от 17.12.2001 г. N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 24.07.2009 г. N 213-ФЗ) в отдельных случаях допускается установление стажа работы на основании показаний двух или более свидетелей при утрате документов и по другим причинам (вследствие небрежного их хранения, умышленного уничтожения и тому подобных причин) не по вине работника. Характер работы показаниями свидетелей не подтверждается. Таким образом, данной правовой нормой в настоящее время (с 01.01.2010 г.) установлено ограничение допустимости средств доказывания при определении характера работы. Если есть два и более свидетелей, которые могут подтвердить стаж работы, то Вам необходимо походатайствовать у суда с просьбой о допросе данных свидетелей, и их показания будут исследованы судом как доказательства стажа работы.
Ответ
Постановлением Правительства РФ от 14.01.2011 N 3 "О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений" утверждены Правила, которые устанавливают порядок медицинского освидетельствования подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Однако, если Вы находитесь на свободе, и можете представить следователю медицинские документы, подтверждающие ваше состояние здоровья, то он имеет права избрать в отношении Вас меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Поскольку Вы страдаете туберкулёзом, направляю Вам перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений. Среди которых: Некоторые инфекционные и паразитарные болезни: Туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически с явлениями дыхательной недостаточности III степени или недостаточности кровообращения IIБ-III степени. Туберкулез других систем и органов при наличии осложнений и стойких нарушений функций организма, приводящих к значительному ограничению жизнедеятельности и требующих длительного лечения в условиях специализированного медицинского стационара.
Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в стадии вторичных заболеваний в 4В или 5-й стадии, при наличии стойких нарушений функций организма, приводящих к значительному ограничению жизнедеятельности и требующих длительного лечения в условиях специализированного медицинского стационара. В Вашем случае советую обратиться в поликлинику или стационарное заведение, в котором Вы проходите или проходили лечение, с просьбой провести освидетельствование Вас на предмет Вашего диагноза. И если диагноз будет совпадать с указанным в перечне заболеванием, акт освидетельствования будет являться основанием для избрания в отношении Вас более мягкой меры пресечения.
Ответ
В соответствии со ч. 3 ст. 106 УПК РФ Ваш супруг вправе заявить ходатайство о избрании в отношении него более мягкой меры пресечения, например виде залога. Поскольку преступление совершенное им относится к категории средней тяжести стоимость залогового имущества не должна быть менее 100 000 рублей. Порядок оценки предмета залога определяется Постановлением Правительства РФ № 569 от 13 июля 2011 года и утверждённым им же положением об оценке, содержания предмета залога по уголовному делу, управлении им и обеспечении его сохранности. Согласно п. 8 которого, имущество, передаваемое в залог, за исключением денег, подлежит оценке в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. Оценка имущества, передаваемого в залог, осуществляется на сновании договора о проведении оценки данного имущества. При оценке имущества, передаваемого в залог, определяется его рыночная стоимость. Особое внимание прошу Вас обратить на тот факт, что оценка имущества должна быть произведена не ранее чем за 5 рабочих дней до дня подачи ходатайства о применении залога.
Отчет об оценке имущества, составленный оценщиком, должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
Обязательное требование, к отчету об оценке имущества, передаваемого в залог, прилагается экспертное заключение, подготовленное в соответствии со статьёй 17.1 Федерального закона "Об оценочной деятельности в Российской Федерации". Отчёт об оценке имущества, передаваемого в залог, экспертное заключение и копия договора о проведении оценки данного имущества представляются Вашим супругом или его адвокатом одновременно с ходатайством о применении залога, следователю или если дело уже находится в суде, то непосредственно в суд.
Ответ
Денис спасибо за Ваш вопрос. Вся сложность заключается в том, что вы не являетесь отцом ребенка, а следовательно юридически ни какого отношения к ребенку не имеете. Вам необходимо оформить опекунство над малышом, для чего советую обратиться в Управление по вопросам семьи и детства Муниципального образования город Краснодар. Для того, что бы понять, что такое опекунство советую прочитать ФЗ РФ "Об опеке и опекунстве".
Дело в том, что в случае лишения родительских прав родителей ребенка, суд должен решить кому передать ребенка на воспитание толи родственникам, то ли органам опеки и попечительства. Важно знать, что передача ребенка на воспитание родственникам и другим лицам допускается только в случае, когда эти лица назначены его опекунами или попечителями.
Одно смущает! Почему Вы говорите о лишении родительских прав только одного родителя? Лишать родительских прав необходимо обоих. В соответствии со ст. 69 Семейного Кодекса РФ, родители могут быть лишены родительских прав если они: уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов; отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома (отделения) либо из иного лечебного учреждения, воспитательного учреждения, учреждения социальной защиты населения или из аналогичных организаций; злоупотребляют своими родительскими правами; жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или психическое насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность; являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией; совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей либо против жизни или здоровья супруга.
Порядок лишения родительских прав регламентирован ст. 70 Семейного Кодекса, согласно которой лишение родительских прав производится исключительно в судебном порядке.
Дела о лишении родительских прав рассматриваются по заявлению одного из родителей или лиц, их заменяющих, заявлению прокурора, а также по заявлениям органов или организаций, на которые возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних детей. В городе Краснодаре такой организацией является Управление по вопросам семьи и детства Муниципального образования город Краснодар.
В Вашем случае можно обратиться к прокурору по месту вашего жительства с заявлением в интересах несовершеннолетнего ребенка о лишении его родителей родительских прав, либо в Управление по вопросам семьи и детства Муниципального Образования г. Краснодар.
Они в свою очередь подготовят иск о лишении родительских прав и сами направят его в суд.
При рассмотрении дела о лишении родительских прав суд решает вопрос о взыскании алиментов на ребенка с родителей (одного из них), лишенных родительских прав.
Ответ
В соответствии с Федеральным законом РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 года № 127-ФЗ гражданин может быть признан банкротом.
Заявление о признании гражданина банкротом может быть подано в арбитражный суд гражданином - должником, кредитором, а также уполномоченным органом.
Правом на подачу заявления о признании гражданина банкротом обладают кредиторы, за исключением кредиторов по требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о взыскании алиментов, а также кредиторов, требования которых неразрывно связаны с их личностью.
При введении процедур, применяемых в деле о банкротстве гражданина, кредиторы по требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о взыскании алиментов, а также кредиторы, требования которых неразрывно связаны с их личностью, вправе предъявить свои требования.
Требования указанных кредиторов, не заявленные ими при введении процедур, применяемых в деле о банкротстве гражданина, сохраняют силу после завершения процедур, применяемых в деле о банкротстве гражданина.
К заявлению гражданина может быть приложен план погашения его долгов, копии которого направляются кредиторам и иным лицам, участвующим в деле о банкротстве.
При отсутствии возражений кредиторов арбитражный суд может утвердить план погашения долгов, что является основанием для приостановления производства по делу о банкротстве на срок не более чем три месяца.
План погашения долгов должен включать в себя: срок его осуществления; размеры сумм, ежемесячно оставляемых должнику и членам его семьи для обеспечения их жизнедеятельности; размеры сумм, которые предполагается ежемесячно направлять на погашение требований кредиторов.
Арбитражный суд вправе по мотивированному ходатайству лиц, участвующих в деле о банкротстве, изменить план погашения долгов, в том числе увеличить или уменьшить срок его осуществления, размеры сумм, ежемесячно оставляемых должнику и членам его семьи для обеспечения их жизнедеятельности.
В случае, если в результате выполнения должником плана погашения долгов требования кредиторов погашены в полном объеме, производство по делу о банкротстве подлежит прекращению.
В конкурсную массу не включается имущество гражданина, на которое в соответствии с гражданским процессуальным законодательством не может быть обращено взыскание.
Арбитражный суд вправе по мотивированному ходатайству гражданина и иных лиц, участвующих в деле о банкротстве, исключить из конкурсной массы имущество гражданина, на которое в соответствии с гражданским процессуальным законодательством может быть обращено взыскание, которое является неликвидным или доход от реализации которого существенно не повлияет на удовлетворение требований кредиторов. Общая стоимость имущества гражданина, которое исключается из конкурсной массы в соответствии с положениями настоящего пункта, не может превышать сто минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом.
Перечень имущества гражданина, которое исключается из конкурсной массы в соответствии с положениями настоящего пункта, утверждается арбитражным судом, о чем выносится определение, которое может быть обжаловано.
Одновременно с вынесением определения о введении наблюдения в отношении гражданина арбитражный суд налагает арест на имущество гражданина, за исключением имущества, на которое в соответствии с гражданским процессуальным законодательством не может быть обращено взыскание.
Временный управляющий до рассмотрения арбитражным судом дела о банкротстве обеспечивает проведение оценки имущества должника.
По ходатайству гражданина арбитражный суд может освободить имущество гражданина (часть имущества) из-под ареста в случае представления поручительства или иного обеспечения исполнения обязательств гражданина третьими лицами.
На основании заявления гражданина арбитражный суд может отложить рассмотрение дела о банкротстве не более чем на месяц для осуществления гражданином расчетов с кредиторами или достижения мирового соглашения.
При наличии сведений об открытии наследства в пользу гражданина арбитражный суд вправе приостановить производство по делу о банкротстве до решения вопроса о судьбе наследства в установленном федеральным законом порядке.
В случае, если в месячный срок гражданин не представил доказательство удовлетворения требований кредиторов и в указанный срок не заключено мировое соглашение, арбитражный суд принимает решение о признании гражданина банкротом и об открытии конкурсного производства.
С момента принятия арбитражным судом решения о признании гражданина банкротом и об открытии конкурсного производства наступают следующие последствия: сроки исполнения обязательств гражданина считаются наступившими; прекращается начисление неустоек (штрафов, пеней), процентов и иных финансовых санкций по всем обязательствам гражданина; прекращается взыскание с гражданина по всем исполнительным документам, за исключением исполнительных документов по требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, а также по требованиям о взыскании алиментов.
Решение о признании гражданина банкротом и об открытии конкурсного производства арбитражный суд направляет всем известным кредиторам с указанием срока предъявления кредиторами требований, который не может превышать два месяца.
Рассылка указанного решения арбитражного суда осуществляется за счет гражданина.
Решение арбитражного суда о признании гражданина банкротом и об открытии конкурсного производства и исполнительный лист об обращении взыскания на имущество гражданина направляются судебному приставу - исполнителю для осуществления продажи имущества должника. Продаже подлежит все имущество гражданина, за исключением имущества, не включаемого в конкурсную массу в соответствии с настоящим Федеральным законом.
При необходимости постоянного управления недвижимым имуществом или ценным движимым имуществом гражданина арбитражный суд утверждает для указанных целей конкурсного управляющего и определяет размер его вознаграждения. В этом случае продажа имущества гражданина осуществляется конкурсным управляющим.
Денежные средства, вырученные от продажи имущества гражданина, а также денежные средства, имевшиеся в наличии, вносятся в депозит арбитражного суда, принявшего решение о признании гражданина банкротом.
До удовлетворения требований кредиторов за счет денежных средств, внесенных в депозит арбитражного суда, покрываются расходы, связанные с рассмотрением дела о банкротстве и исполнением решения арбитражного суда о признании гражданина банкротом и об открытии конкурсного производства.
Требования кредиторов удовлетворяются в следующей очередности:
в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми гражданин несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей, а также требования о взыскании алиментов;
во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;
в третью очередь производятся расчеты с другими кредиторами.
Требования кредиторов каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований кредиторов предыдущей очереди, за исключением случаев, установленных Федеральным законом для удовлетворения требований кредиторов, обеспеченных залогом имущества должника.
При недостаточности денежных средств в депозите арбитражного суда они распределяются между кредиторами соответствующей очереди пропорционально суммам их требований.
После завершения расчетов с кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, заявленных в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, за исключением кредиторов о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о взыскании алиментов, а также иные требования, неразрывно связанные с личностью кредитора и не погашенные в порядке исполнения решения арбитражного суда о признании гражданина банкротом, либо погашенные частично, либо не заявленные в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, сохраняют силу и могут быть предъявлены после окончания производства по делу о банкротстве гражданина в полном объеме или в непогашенной их части.
В случае выявления фактов сокрытия гражданином имущества или незаконной передачи гражданином имущества третьим лицам кредитор, требования которого не были удовлетворены в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, вправе предъявить требование об обращении взыскания на это имущество.
В течение пяти лет после признания гражданина банкротом по его заявлению повторно не может быть возбуждено производство по делу о банкротстве.
В случае повторного признания гражданина банкротом по заявлению кредитора, заявлению уполномоченного органа по требованиям об уплате обязательных платежей в течение пяти лет после завершения расчетов с кредиторами такой гражданин не освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов.
Неудовлетворенные требования кредиторов могут быть предъявлены в порядке, установленном гражданским законодательством.
Аналогичная процедура при признании банкротом индивидуального предпринимателя (параграф 2 гла.10 Федерального закона РФ «О несостоятельности (банкротстве)»), за некоторыми исключениями.
Предусмотренные Федеральным законом РФ «О несостоятельности (банкротстве)» положения о банкротстве граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, вступают в силу со дня вступления в силу федерального закона о внесении соответствующих изменений и дополнений в федеральные законы. Поскольку соответствующие изменения и дополнения в федеральные законы не внесены, то положения о банкротстве гражданина в настоящее время не применимы
Ответ
Ситуация, с которой вы столкнулись для нас не нова. Размер денежных средств, о которых говорит потерпевший определен актом оценки или экспертным заключением. В свою очередь смею заметить, что оценщик составивший акт или заключение не был предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения и мог написать в акте что угодно, по просьбе потерпевшего.
Если есть возможность получить от потерпевшего копию акта оценки, мы отправим Вас к специалистам, которые проверят расчеты и выявят нарушения в работе оценщика, если они им были допущены.
Если нет возможно добыть акт в досудебном порядке, ждите повестки в суд. В любом случае потерпевший обратится в суд. В судебном заседании Вы вправе заявить ходатайство о проведении судебной экспертизы по гражданскому делу. Перед экспертом необходимо поставить вопрос о рыночной стоимости годных остатков ТС, а так же о стоимости восстановительного ремонта с учетом износа ТС (если у потерпевшего такси, то у ТС будет огромный пробег, который повлияет на степень износа, а соответственно на снижение стоимости годных остатков).
Допускаем, что эксперт пришел к выводу о том, что сумма соответствует заявленной потерпевшим. В таком случае Вам необходимо просить суд обязать передать Вам годные остатки, а Вы в свою очередь выплатите рыночную стоимость транспортного средства. Если, конечно, Вас устроит такой вариант развития событий.
В любом случае, каждое дело индивидуально, и пока о развитии событий мы можем только предполагать.
В случае, если сами не справитесь или нет желания заниматься этим вопросом самостоятельно, можете прибегнуть к нашим услугам.
Ответ
В соответствии с ч. 5 ст. 19 ФЗ РФ «О рекламе» 5. Установка и эксплуатация рекламной конструкции осуществляются ее владельцем по договору с собственником земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, либо с лицом, управомоченным собственником такого имущества, в том числе с арендатором. В случае, если для установки и эксплуатации рекламной конструкции предполагается использовать общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции возможно только при наличии согласия собственников помещений в многоквартирном доме, полученного в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации. Заключение такого договора осуществляется лицом, уполномоченным на его заключение общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается на срок пять лет, за исключением договора на установку и эксплуатацию временной рекламной конструкции, который может быть заключен на срок не более чем двенадцать месяцев. По окончании срока действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции обязательства сторон по договору прекращаются. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции осуществляется в соответствии с нормами настоящего Федерального закона и гражданского законодательства.
(в ред. Федеральных законов от 21.07.2007 N 193-ФЗ, от 27.09.2009 N 228-ФЗ)
В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 44 Жилищного Кодекса РФ принятие решений о пользовании общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме иными лицами, в том числе о заключении договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, если для их установки и эксплуатации предполагается использовать общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме;
В соответствии с ч. 2 ст. 1 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме (в ред. Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354)
В состав общего имущества включаются:
помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (далее - помещения общего пользования), в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи (включая построенные за счет средств собственников помещений встроенные гаражи и площадки для автомобильного транспорта, мастерские, технические чердаки) и технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное оборудование);
б) крыши;
в) ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции);
г) ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого помещения (включая окна и двери помещений общего пользования, перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции);
д) механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры);
е) земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого определены на основании данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства;
ж) иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, включая трансформаторные подстанции, тепловые пункты, предназначенные для обслуживания одного многоквартирного дома, коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.
Таким образом фасадная часть квартиры не относится к общему имуществу, а следовательно, и нет необходимости в получении согласия ТСЖ.
Однако в соответствии с все той же ч. 5 ст. 19 ФЗ РФ «О рекламе» нельзя забывать о том, что необходимо заключение договора с собственником жилого помещения на котором предполагается размещение рекламной конструкции!
В соответствии с ч. 8 ст. 19 ФЗ РФ «О рекламе» На период действия договора владелец рекламной конструкции имеет право беспрепятственного доступа к недвижимому имуществу, к которому присоединяется рекламная конструкция, и пользования этим имуществом для целей, связанных с осуществлением прав владельца рекламной конструкции, в том числе с ее эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажом.
ТАК ЖЕ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ, что в соответствии с ч. 9 ст. 19 указанного выше закона: Установка рекламной конструкции допускается при наличии разрешения на установку рекламной конструкции (далее также - разрешение), выдаваемого на основании заявления собственника или иного указанного в частях 5 - 7 настоящей статьи законного владельца соответствующего недвижимого имущества либо владельца рекламной конструкции органом местного самоуправления муниципального района или органом местного самоуправления городского округа, на территориях которых предполагается осуществить установку рекламной конструкции.
Ответ
Согласно Распоряжения главы администрации ЦО г. Краснодара от 26.12.2006 года за № 2609р Ваша семя была снята с учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, на основании п.2 ч.1 ст.56 ЖК РФ — утраты гражданами оснований, дающих им право на получение жилого помещения по договору социального найма, в связи с тем, Ваш супруг, Сизоненко Д.В., 1971 года рождения, зарегистрирован и проживает не с Вами в однокомнатной квартире, общей площадью 22,8 кв.м., а в другой квартире и является членом семьи, состоящей из 4-х человек, общей площадью 65,1 кв.м. по адресу: гор. Краснодар, ул. Тургенева, 181, кв. 192. Согласно выписки из лицевого счета квартиросъемщика № 210004980 от 16.07.2009 года за исх.№ 872, Вы являетесь основным квартиросъемщиком по договору социального найма квартиры 6 дома 122 по ул. Красноармейская города Краснодара, общей площадью 22,8 кв.м. В данной квартире зарегистрированы и проживаете Вы, ваш несовершеннолетний сын и родственник Белов Ю.Ю.
В силу положений статьи 40 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища. Органы государственной власти и органы местного самоуправления поощряют жилищное строительство, создают условия для осуществления права на жилище. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами.
В соответствии с п.2 ч.1 ст. 51 ЖК РФ Гражданами, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, признаются (далее - нуждающиеся в жилых помещениях): являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения и обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы.
В соответствии ст.50 ЖК РФ Нормой предоставления площади жилого помещения по договору социального найма (далее - норма предоставления) является минимальный размер площади жилого помещения, исходя из которого определяется размер общей площади жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма. Норма предоставления устанавливается органом местного самоуправления в зависимости от достигнутого в соответствующем муниципальном образовании уровня обеспеченности жилыми помещениями, предоставляемыми по договорам социального найма, и других факторов. Учетной нормой площади жилого помещения (далее - учетная норма) является минимальный размер площади жилого помещения, исходя из которого определяется уровень обеспеченности граждан общей площадью жилого помещения в целях их принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Учетная норма устанавливается органом местного самоуправления. Размер такой нормы не может превышать размер нормы предоставления, установленной данным органом.
В соответствии с п.п.1,2 Решения от 15 декабря 2005 г. № 4 п.7 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ УЧЕТНОЙ НОРМЫ И НОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ГРАЖДАНАМ ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА» Учетная норма площади жилого помещения, исходя из которой определяется уровень обеспеченности граждан общей площадью жилого помещения в целях их принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в размере 10 и менее квадратных метров площади жилого помещения на одного члена семьи. Норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма в жилых помещениях муниципального жилищного фонда 18 квадратных метров общей площади жилого помещения на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек, 42 квадратных метра общей площади жилого помещения на семью из двух человек, 33 квадратных метра общей площади жилого помещения на одного человека.
Как установлена Ваша семья, состоящая из 3-х человек, были приняты на учет по улучшению жилищных условий и включены в список очередников.
Распоряжением главы администрации ЦО г. Краснодара от 26.12.2006 года за № 2609р Ваша семья снята с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий. Основанием для принятия указанного решения послужило наличие у Вашего мужа, Сизоненко Д.В., право на проживание в трехкомнатной квартире по адресу: гор. Краснодар, ул. Тургенева, 181, кв. 192 с учетом площади которой, на каждого члена семьи приходится по 13 кв. м площади жилого помещения, что превышает учетную норму площади 10 кв.м. на человека, установленную законом.
Снимая Вашу семью с учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, администрация ЦО города Краснодара исходила из того, что на каждого члена семьи, с учетом суммарной площади двух жилых помещений находящихся в городе Краснодаре приходится по 13 кв. м, что превышает учетную норму 10 кв.м.. Также в настоящее время вы утратили статус лица из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей на основании ст.1 Закона Краснодарского края «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ПРАВ НА ИМУЩЕСТВО И ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ» от 03.06.2009 года № 1748-КЗ.
Таким образом, распоряжение главы администрации ЦО г. Краснодара от 26.12.2006 года за № 2609р о снятии Вашей семьи с учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, на основании п.2 ч.1 ст.56 ЖК РФ является законным.
Однако, согласно ч. 1 ст. 69 ЖК РФ к членам семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма относятся проживающие совместно с ним его супруг, а также дети и родители данного нанимателя. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, если они вселены нанимателем в качестве членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство. В исключительных случаях иные лица могут быть признаны членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма в судебном порядке.
В соответствии со ст.2 Закона Краснодарского края от 29.12.2009 года № 1890-КЗ «О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАН МАЛОИМУЩИМИ В ЦЕЛЯХ ПРИНЯТИЯ ИХ НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ» Для признания граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (далее также - признание граждан малоимущими) к членам семьи гражданина относятся независимо от места их жительства в пределах территории одного муниципального образования супруг (супруга), их общие несовершеннолетние дети и совершеннолетие нетрудоспособные дети, несовершеннолетние дети и совершеннолетние нетрудоспособные дети гражданина и (или) его супруга (супруги), а также проживающие совместно с гражданином его родители и совершеннолетние дети, родители и совершеннолетние дети супруга (супруги), другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы гражданина, зарегистрированные по месту жительства совместно с ним в качестве членов его семьи и ведущие с ним общее хозяйство, иные лица, признанные членами семьи гражданина в судебном порядке.
Согласно выписки из лицевого счета квартиросъемщика, с Вами совместно проживает так же Ваш родственник Белов Ю.Ю., положение которого в Вашей семье не определено: является ли он членом семьи, имеет ли он жилье в собственности, если нет, то он также может претендовать как член Вашей семьи о признании его нуждающимся в жилом помещении. В таком случае общая площадь жилого помещения на каждого члена семьи из четырех человек будет составлять 9,7 кв.м., а это ниже учетной нормы 10 кв.м. В этом случае Вы снова сможете обратиться в администрацию округа по месту жительства о признании Вашей семьи, но состоящей из 4 человек, нуждающимися в жилом помещении на общих основаниях по общему списку.
Ответ
В соответствии со ст.67 ТК РФ Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя.
В соответствии со ст. 68 ТК РФ Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы.
Однако в нарушение указанных норм Трудового законодательства РФ ООО копию трудового договора Вам не передал, соответственно с приказом о приеме на работу не ознакомил.
В соответствии со ст.21 ТК РФ Работник имеет право на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом способами; возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами; обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами.
В соответствии со ст. 22 ТК РФ Работодатель обязан: соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными законами; возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
В соответствии с ч. 1 ст. 81 ТК РФ Трудовой договор, может быть, расторгнут работодателем в случаях и ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем и сокращения численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя.
В соответствии с п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» Основанием для увольнения работников по пункту 1 части первой статьи 81 Кодекса может служить решение о ликвидации юридического лица, т.е. решение о прекращении его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам, принятое в установленном законом порядке (статья 61 ГК РФ).
В соответствии с п. 29 В соответствии с п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» В соответствии с частью третьей статьи 81 Кодекса увольнение работника в связи с сокращением численности или штата работников организации индивидуального предпринимателя допускается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. Судам следует иметь в виду, что работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. При решении вопроса о переводе работника на другую работу необходимо также учитывать реальную возможность работника выполнять предлагаемую ему работу с учетом его образования, квалификации, опыта работы.
При этом необходимо иметь в виду, что расторжение трудового договора с работником по пункту 2 части первой статьи 81 Кодекса возможно при условии, что он не имел преимущественного права на оставление на работе (статья 179 ТК РФ) и был предупрежден персонально и под расписку не менее чем за два месяца о предстоящем увольнении (часть вторая статьи 180 ТК РФ).
В соответствии со ст. 84.1 ТК РФ Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) работодателя. С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа (распоряжения). В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 настоящего Кодекса. По письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой.
Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора должна производиться в точном соответствии с формулировками настоящего Кодекса или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи настоящего Кодекса или иного федерального закона.
В соответствии с ч. 1 ст. 178 ТК РФ При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации (пункт 1 части первой статьи 81 настоящего Кодекса) либо сокращением численности или штата работников организации (пункт 2 части первой статьи 81 настоящего Кодекса) увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).
В соответствии со ст. 234 ТК РФ Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обязанность, в частности, наступает, если заработок не получен в результате: незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на другую работу; отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе; задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины увольнения работника.
Таким образом, нарушение Ваших прав работодателем на лицо и Вам необходимо за защитой своих прав обратиться в суд с иском по месту нахождения ООО.
Ответ
Как я понимаю дом достался по наследству от ваших дедушки или бабушки. Наследниками 1-ой очереди являются дети умершего (ваша мама и дядя), которые в установленный законом 6-ти месячный срок не обратились к нотариусу и не получили свидетельство о праве на наследство.
Если все так, то Вам необходимо получить нотариальную доверенность от матери, после обратиться в Крайтехинвентаризацию Выселковского района (Краевое БТИ) там необходимо поднять инвентарное дело по адресу, нахождения жилого дома. Получить копию инвентарного дела заверенную надлежащим образом. Такие документы Вам смогут представить только по запросу суда либо адвоката. После чего, необходимо выяснить выдавалось ли свидетельство о праве собственности на землю и на чьё имя. Такие документы возможно будут находиться и в БТИ, если нет, то можно обратиться в архивный отдел администрации муниципального образования станицы Выселки. После изучения всех документов,можно будет решать вопрос о судебной перспективе дела. Необходимо будет так же изготовить технический паспорт на дом, кадастровый паспорт на дом и кадастровый паспорт на земельный участок. В случае, если вы решите заниматься оформлением технической документации после нового года, то необходимо будет оформление еще и кадастровой карты на жилой дом, так как с 1 января 2012 года этот документ будет являться обязательным для регистрации права собственности. Все указанные выше документы выдает Росреестр (юстиция).
Если документов будет достаточно, необходимо будет обратиться в суд с заявлением об установлении юридического факта принятия наследства в установленный законом 6-ти месячный срок и о признании права собственности на жилой дом и земельный участок за наследниками в равных долях.
Ответ
В соответствии с ч. 1 ст. 69 ЖК РФ к членам семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма относятся проживающие совместно с ним его супруг, а также дети и родители данного нанимателя. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, если они вселены нанимателем в качестве членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство. В исключительных случаях иные лица могут быть признаны членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма в судебном порядке.
Вам необходимо Вашу внучку внести в договор социального найма.
В соответствии со ст. 2 Закона Краснодарского края от 29.12.2009 года № 1890-КЗ «О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАН МАЛОИМУЩИМИ В ЦЕЛЯХ ПРИНЯТИЯ ИХ НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ» Для признания граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (далее также - признание граждан малоимущими) к членам семьи гражданина относятся независимо от места их жительства в пределах территории одного муниципального образования супруг (супруга), их общие несовершеннолетние дети и совершеннолетие нетрудоспособные дети, несовершеннолетние дети и совершеннолетние нетрудоспособные дети гражданина и (или) его супруга (супруги), а также проживающие совместно с гражданином его родители и совершеннолетние дети, родители и совершеннолетние дети супруга (супруги), другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы гражданина, зарегистрированные по месту жительства совместно с ним в качестве членов его семьи и ведущие с ним общее хозяйство, иные лица, признанные членами семьи гражданина в судебном порядке.
Я так понимаю, Вы основной квартиросъемщик по договору социального найма. Если Ваша внучка зарегистрирована по месту жительства совместно с Вами в качестве члена Вашей семьи, то дополнительного признания ее членом Вашей семьи в судебном порядке нет необходимости. Следовательно, отказ администрации о включении Вашей внучки на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении по данному основанию незаконен.
Также необходимо обратиться в суд с заявлением к администрации об оспаривании решения органа местного самоуправления.
Однако, Вам необходимо иметь ввиду, что в соответствии с частью 1 статьи 256 ГПК РФ Вы имеете право обжаловать решение органа местного самоуправления в течении 3 месяцев, при этом срок обращения с заявлением в суд начинает течь с даты, следующей за днем, когда заявителю стало известно о нарушении его прав и свобод, о создании препятствий к осуществлению его прав и свобод. Таким образом, фактически исчисляйте трехмесячный срок со дня получения письменного отказа от администрации. Если Вы пропустите данный трехмесячный срок обжалования решения органа местного самоуправления, то как бы это глупо не выглядело, но как вариант, придется обратиться в суд с заявлением о признании Вашей внучки членом Вашей семьи.
Ответ
Деятельность сотрудников полиции регламентирована Федеральным законом Российской Федерации «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ. Указанный закон содержит права и обязанности сотрудников полиции. Сам же порядок осуществления полицейскими своих полномочий регламентирован другими нормативно-правовыми актами, например, процесс привлечения к административной ответственности прописан в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30.12.2001 года № 195-ФЗ. Процесс привлечения к уголовной ответственности освещен Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации (УПК РФ) от 18.12.2001 года № 174-ФЗ.
Таким образом, для того, что бы ответить на поставленный вопрос необходимо проанализировать нормы кодекса РФ об административных правонарушениях и уголовно - процессуального кодекса РФ.
В соответствии со ст. 25.3 КоАП РФ защиту прав и законных интересов физического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или потерпевшего, являющихся несовершеннолетними либо по своему физическому или психическому состоянию лишенных возможности самостоятельно реализовать свои права, осуществляют их законные представители. К законным представителям закон относит родителей, усыновителей опекунов и попечителей.
Однако несовершеннолетний ребенок может быть вызван в полицию и в качестве свидетеля. В таком случае, в соответствии с пунктом 4 статьи 25.6 КоАП РФ при опросе несовершеннолетнего свидетеля, не достигшего возраста четырнадцати лет, обязательно присутствие педагога или психолога. В случае необходимости опрос проводится в присутствии законного представителя несовершеннолетнего свидетеля.
Таким образом, сотрудник полиции в производстве которого находится административный материал может опросить несовершеннолетнего свидетеля не достигшего 14 летнего возраста без присутствия родителей, но исключительно в присутствии педагога или психолога. Что же касается несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, они могут быть опрошены в отсутствие законного представителя, педагога или психолога.
Что качается уголовно-процессуального законодательства, то по делам о преступлениях, совершенными несовершеннолетними, к обязательному участию в уголовном деле привлекаются их законные представители.
Т.е., ни какие следственные действия не могут проводиться с несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым следователем или дознавателем в отсутствие законного представителя.
В силу статьи 191 УПК РФ допрос потерпевшего или свидетеля в возрасте до четырнадцати лет, а по усмотрению следователя и допрос потерпевшего и свидетеля в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет проводятся с участием педагога. При допросе несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля вправе присутствовать его законный представитель.
Таким образом, следователь или дознаватель вправе допросить несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего в возрасте от 14 до 18 лет в отсутствие законного представителя и в отсутствие педагога или психолога. Такое решение принимает лицо, в производстве которого находится уголовное дело.
Следователь вправе не допустить к участию в допросе несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля его законного представителя и (или) представителя, если это противоречит интересам несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. В этом случае следователь обеспечивает участие в допросе другого законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля.
Ответ
Право на общение с ребенком дедушки, бабушки, братьев, сестер и других родственников закреплено в статье 67 Семейного кодекса Российской Федерации. Прежде всего, необходимо помнить, что родители или один из них всегда должны действовать исключительно в интересах ребенка и с учетом мнения ребенка. Однако бывают такие случаи, когда родители отказываются давать своих детей бабушкам и дедушкам. Такими случаями может быть объективная уверенность родителя ребенка в том, что такое общение может помешать нормальному воспитанию ребенка или окажет на него неблагоприятное физическое или психическое воздействие. Законодатель не предусмотрел нормы, которая бы запрещала родителю передавать ребенка кому-либо из родственников, в случае, если родитель ребенка уверен, что такое общение может причинить вред ребенку.
К такому выводу можно прийти, изучив статью 56 Семейного кодекса РФ, в которой говорится, что ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов, которая осуществляется родителями (п. 1 ст. 56 СК РФ). Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей, они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей (п. 1 ст. 63 Семейного кодекса РФ).
Примером, когда родители могут ограничивать своих родственников в общении с ребенком может быть жестокое обращение с ребенком, которое проявляется не только в осуществлении дедушкой или бабушкой физического или психического насилия над ребенком, но и в покушении на половую неприкосновенность ребенка. Применение недопустимых способов воспитания (в грубом, пренебрежительном, унижающем человеческое достоинство обращении с ребенком, оскорблении или эксплуатации детей) так же может явиться основанием для ограничения родственников в общении с ребенком. К такому выводу можно прийти, изучив Постановление Пленума ВС РФ от 27.05.1998 года № 10 «О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей».
Отдельно хотелось бы остановиться на действиях родственников направленных на возбуждении у ребенка полового влечения либо возбуждении у ребенка нездорового извращенного интереса к половым отношениям или подготовка малолетнего для последующего вовлечения в сексуальные отношения. Так, статьями 134 и статьей 135 Уголовного кодекса РФ, в зависимости от квалифицирующих признаков конкретного совершенного преступления, предусматривается ответственность в виде лишения свободы сроком до 20 лет.
В случае, если родителю ребенка или иным лицам стало известно о преступлении против половой неприкосновенности ребенка, им необходимо незамедлительно сообщить в отделение Следственного комитета по месту совершения преступления, ограничить любые контакты ребенка с родственникамипричастными к совершению преступления, а так же не давать контактировать ребенку с родственниками, которые осуществляют физическое или психическое насилие над ребенком или применяют недопустимые способы воспитания ребенка.
Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных интересов, обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечительства по месту фактического нахождения ребенка. При получении таких сведений орган опеки и попечительства обязан принять необходимые меры по защите прав и законных интересов ребенка.
Ответ
Действительно участились случаи преступлений в отношении недвижимого имущества и как правило в отношении собственников имущества, которые проживают в других регионах, так как они не сразу могут обнаружить, что в отношении их имущества совершено преступление. Схема примерно следующая: в МФЦ обращается преступник предоставляя при этом либо поддельный паспорт собственника недвижимого имущества либо поддельную нотариально удостоверенную доверенность от собственника на право заключения сделки. Получает дубликат свидетельства о праве собственности, после чего находит потенциального покупателя и как правило не дорого продает объект недвижимости, после чего новый собственник как правило тоже перепродает объект недвижимости еще раз. Тем самым последний покупатель становится добросовестным приобретателем и не знает и не может знать о том, что имущество было похищено у собственника.
В случае, если ваше имущество выбыло из вашего законного владения против вашей воли необходимо обратиться в полицию с заявлением о привлечении к уголовной ответственности неизвестных лиц, которыми совершено преступление. По данному факту будет возбуждено уголовное дело, в результате расследования которого станет известно о том каким образом совершил хищение имущества. В случае, если преступник будет установлен и привлечен к уголовной ответственности необходимо будет после вступления в законную силу приговора суда обратиться в суд по месту нахождения земельного участка с иском к добросовестному собственнику земельного участка, об истребовании имущества из чужого незаконного владения.
Как показывает практика, в случае если имущество выбыло от собственника в результате преступления, в таком случае суд признает сделки с имуществом недействительными и возвращает имущество в собственность лица у которого оно было похищено.
Ответ
В силу статьи 194 Гражданско - процессуального кодекса РФ постановление суда первой инстанции, которым дело оканчивается по существу принимается именем Российской Федерации в форме решения суда. Решение суда приводится в исполнение после вступления его в законную силу, за исключением случаев немедленного исполнения. Немедленному исполнению подлежат решения суда например о взыскании алиментов, выплате работнику заработной платы, восстановление на работе, включение гражданина в список избирателей, участников референдума.
После вступления решения суда в законную силу суд выдает исполнительный лист, на основании которого возбуждается исполнительное производство. Сроки предъявления исполнительных документов к исполнению предусмотрены статьей 21 Федерального закона от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве". По общему правилу исполнительные листы могут быть предъявлены к исполнению в течении 3-х лет со дня вступления судебного акта в законную силу. По истечению срока предъявления исполнительного листа исполнительное производство возбуждено быть не может. Срок предъявления исполнительного документа прерывается предъявлением исполнительного документа и частичным исполнением исполнительного документа должником.
В том случае, если исполнительный документ возвращен взыскателю в связи с невозможностью его исполнения, срок предъявления исполнительного документа к исполнению исчисляется со дня возвращения исполнительного документа взыскателю.
В силу статьи 23 Федерального закона от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" взыскатель, пропустивший срок предъявления исполнительного документа вправе обратиться в суд с заявлением о восстановлении пропущенного срока.
Ответ
В вашем случае Вам необходимо обратиться в суд с иском об изменении размера взыскания алиментов. Так, в соответствии со статьей 119 Семейного кодекса РФ в случае, если между бывшими супругами нет соглашения об уплате алиментов, а изменилось материальное или семейное положение одной из сторон, в таком случае, суд вправе по требованию любой из сторон, т.е. как истца, так и ответчика изменить установленный в судебном порядке размер алиментов. Обязательно в исковом заявление указать о изменении cемейного положения, а так же о том, что родился второй ребенок, интересы которого нарушаются решением суда о взыскании алиментов на содержание первого ребенка. По возможности необходимо представить доказательства изменения размера заработной платы, т.е. по месту работы получить справку 2 НДФЛ на дату взыскания алиментов и на сегодняшний день. При таких обстоятельствах суд вправе снизить размер алиментов или изменить порядок взыскания, а именно взыскать алименты не в твердой денежной сумме, а в размере ¼ от заработной платы.
Ответ
Действительно Федеральным Законом РФ от 31.12.2014 года № 528-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу усиления ответственности за совершение правонарушений в сфере безопасности дорожного движения" введен состав преступления предусмотренный статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ, который предусматривает уголовную ответственность за: «Управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного частями второй, четвертой или шестой статьи 264 УК РФ либо настоящей статьей».
Такой вопрос возник не только у вас но и возникал ранее в судебной практике. Президиум Верховного Суда РФ считает, что если на момент совершения нового правонарушения у водителя не истек срок давности привлечения к административной ответственности установленный статьей 4.6 КоАП РФ (срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию), совершая аналогичное правонарушение после 30 июня 2015 года, такое лицо осознает, что совершает тем самым преступление предусмотренное статьей 264.1 УК РФ.
Ответ: Да. Привлекают к уголовной ответственности Вас законно.
Ответ
Спасибо за ваш вопрос. В статье 352 Трудового кодекса РФ говорится о том, что каждый человек имеет право защитить свои трудовые права любыми законными способами, что говорит о том, что в том числе вправе и обратиться в суд. Статья 383 Трудового кодекса РФ говорит о том, индивидуальные трудовые споры разрешаются на основании настоящего кодекса и иных федеральных законов, а порядок рассмотрения трудовых споров определяется в том числе и Гражданско-процессуальным законодательством РФ.
По общему правилу распределения судебных расходов, которые установлены в ст.ст. 98 - 103 ГПК РФ, предусматривающие в том числе, что стороне в пользу которой состоялось судебное решение, по её письменному заявлению суд вправе взыскать с проигравшей стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.
Между тем, статья 393 Тудового кодекса РФ говорит о том, что работник при обращении в суд по требованиям вытекающим из трудовых отношений освобождается от уплаты пошлины и судебных расходов.
Таким образом, специальная норма трудового законодательства содержит исключение, которое не позволяет суду взыскивать с работника который обратился с иском в суд по трудовому спору ни пошлину ни судебные расходы.
Таким образом, взыскание судебных расходов в вашем случае незаконно. В случае, если вами не пропущен 30-ти дневный срок на обжалование решения суда первой инстанции в апелляционном порядке, необходимо подготовить апелляционную жалобу и подать её через суд принявший решение.
Ответ
Здравствуйте. Конституция Российской Федерации гарантирует каждому право на неприкосновенность жилища (статья 25), допуская ограничение этого права федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (статья 55, часть 3).
Только суд вправе принимать решение о производстве обыска в жилище! Об этом прямо говорится в пункте 5 части 2 статьи 29 УПК РФ.
В силу части 1 статьи 165 УПК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о производстве следственного действия.
В силу части 2 статьи 165 УПК РФ, ходатайство о производстве следственного действия подлежит рассмотрению единолично судьей районного суда по месту производства предварительного следствия или производства следственного действия.
Место производства предварительного следствия Московский округ г. Санкт-Петербурга.
Место Вашего жительства - Московский округ г.Санкт-Петербурга.
Кировский районный суд г.Санкт-Петербурга, санкционировавший обыск в Вашем жилище не относится ни к месту производства предварительного следствия, ни к месту производства следственного действия, что говорит о том, что обыск произведён с нарушением требований УПК РФ.
В части 1 статьи 75 УПК РФ, говорится о том, что доказательства, полученные с нарушением требований настоящего Кодекса, являются недопустимыми. Недопустимые доказательства не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания любого из обстоятельств, предусмотренных статьей 73 настоящего Кодекса.
При таких обстоятельствах, рекомендую Вам в ходе предварительного слушания, либо в ходе судебного разбирательства заявить перед судом ходатайство о признании недопустимым доказательством протокол обыска, а так же все доказательства полученные в ходе обыска.
Ответ
По делам о возмещении вреда надлежащим ответчиком является владелец источника повышенной опасности.
Таким образом, необходимо определить кто же является владельцем источника повышенной опасности. В статье 1079 Гражданского кодекса РФ говорится о том, что обязанность по возмещению вреда может быть возложена не на причинителя вреда, а на владельца источника повышенной опасности, т.е. как на физическое, так и на юридическое лицо. Так будет ли лицо управляющее транспортным средством без доверенности являться владельцем источника повышенной опасности или нет.
Бюллетень ВС РФ от 2006 года № 5 С. 30 содержал позицию Верховного Суда РФ, изложенную в ответе на вопрос, кто является надлежащим ответчиком по делам о возмещении вреда, причиненного источником повышенной опасности (транспортным средством) в результате ДТП, в том случае, если управление им в присутствии законного владельца автомобиля осуществляло лицо, имеющее водительское удостоверение, но без доверенности, оформленной в установленной законом письменной форме. Со ссылкой на то, что ст. 1079 ГК РФ не содержит исчерпывающего перечня "законных оснований", было указано: "Лицо, управляющее автомобилем без письменной доверенности при наличии водительского удостоверения в присутствии собственника автомобиля или иного законного владельца, использует данное транспортное средство на законных основаниях. В таком случае надлежащим ответчиком по делам о возмещении вреда, причиненного транспортным средством, является лицо, управляющее автомобилем в момент ДТП, а не собственник или иной законный владелец источника повышенной опасности".
Однако такая правовая позиция вызвала возражения со стороны нучного сообщества. И хочу отметить не безосновательно. Дело в том, что ПДД содержали пункт правил предусматривающий управление ТС на основании доверенности. Так, вот отсутствие той самой доверенности освобождает водителя от административной ответственности в случае нахождения рядом с ним собственника ТС, но не предоставляет ему права владения транспортным средством.
В настоящее время в связи с изменим правил дорожного движения и во все доверенность на управление транспортным средством не нужна, что говорит о том, что в случае наличия у водителя доверенности она имеет исключительно гражданско-правовое значение: лицо, на имя которого выдана доверенность, считается законным владельцем автотранспортного средства и несет ответственность за причиненный в результате ДТП вред.
В Вашей ситуации при условии, что источник повышенной опасности не выбыл из владения собственника в результате противоправных действий, надлежащим ответчиком может быть как причинитель вреда, так и владелец источника повышенной опасности, в вашем случае это собственник ТС. Тактически правильно предъявить иск к собственнику ТС и параллельно подать заявление о наложении ареста на ТС, в целях обеспечения иска.
Ответ
В силу статьи ст. 233 ГПК РФ, в случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства.
В силу части 1 статьи 236 ГПК РФ копия заочного решения суда высылается ответчику не позднее чем в течение трех дней со дня его принятия с уведомлением о вручении.
Заочное решение вступает в законную силу по истечении сроков его обжалования, предусмотренных ст. 237 ГПК РФ.
В случае отсутствия у суда сведений о вручении копии заочного решения ответчику такое решение суда вступает в законную силу по истечении совокупности следующих сроков: трехдневного срока для направления копии решения ответчику, семидневного срока, предоставленного ответчику на подачу заявления об отмене вынесенного решения и месячного срока на обжалование заочного решения в апелляционном порядке.
Но нельзя забывать и то обстоятельство, что при разрешении судом вопроса о принятии к рассмотрению заявления об отмене заочного решения или апелляционной жалобы на такое решение не исключается возможность применения закрепленных в статье 112 ГПК РФ правил о восстановлении процессуальных сроков.
Так, если будет установлено, что копия заочного решения была вручена ответчику после истечения срока для подачи заявления о его отмене, но до истечения срока на подачу апелляционной жалобы на это решение, то срок для подачи такого заявления может быть восстановлен судом при условии, что заявление о восстановлении данного срока подано в пределах срока на апелляционное обжалование.
В случае вручения ответчику копии заочного решения после истечения срока на его апелляционное обжалование пропущенный срок для подачи заявления об отмене данного решения восстановлению не подлежит. При этом пропущенный срок на подачу апелляционной жалобы на такое решение может быть восстановлен судом.
Ответ
Федеральным законом № 324-ФЗ от 03 июля 2016 года была введена статья 291.2 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность за мелкое взяточничество, а именно за получение взятки в размере не превышающем 10 000 рублей. Указанная норма вступила в законную силу с 15 июля 2016 года.
Статья 291.2 УК РФ содержит специальные нормы по отношению к статье 290, 291 УК РФ и не предусматривает и не предусматривает такого условия их применения, как отсутствие квалифицирующих признаков преступлений, предусмотренных частями 2-6 статьи 290 УК РФ, в связи с чем, получение взятки и дача взятки в размере не превышающем десяти тысяч рублей, влекут ответственность по части 1 статьи 291.2 УК РФ, не зависимо от того, когда было совершено преступление до вступление в законную силу изменений в УК РФ или после вступления в силу закона (до 15 июля 2016 года или после).
Суд обязан ваши действия квалифицировать по соответствующей части статьи 291.2 УК РФ.
Указанная позиция выражена и утверждена Президиумом Верховного суда РФ от 28 сентября 2016 года в ответах на вопросы судов, поступающих из судов, по применению Федеральных законов от 03 июля 2016 года №323-ФЗ — 326-ФЗ, направленных на совершенствование уголовной ответственности за коррупционные преступления и преступления экономической направленности, а так же оснований и порядка освобождений от уголовной ответственности (вступили в законную силу с 15 июля 2016 года).
Ответ
Прежде всего вам необходимо обратиться в Нотариальную Палату субъекта в котором работал нотариус и получить сведения о нотариусе, которому переданы наследственные дела нотариуса того нотариального округа в котором работала нотариус выдавшая вам документ, содержащий техническую ошибку. После чего обратиться к нотариуса которому передано ваше наследственное дело, который устранит ошибку и выдаст вам взамен исправленный документ.
В том случае, если ваше наследственное дело утрачено и восстановить документ будет невозможно, вам необходимо будет получить справку нотариуса об утрате наследственного дела, и о невозможности устранения допущенной в свидетельстве о праве на наследство ошибки.
При наличии такого документа вы вправе обратиться в суд. Как вы уже поняли, основополагающим условием обращения в суд является именно то, что в другом порядке исправить ошибку не представляется возможным.
Таким образом, вы обращаетесь в суд с заявлением об установлении юридического факта принадлежности документа. При обращении в суд необходимо будет оплатить государственную пошлину в размере 300 рублей. После получения решения суда вступившего в законную силу вы вправе будете зарегистрировать право собственности на объект недвижимого имущества.
Ответ
Прежде всего необходимо понять о каком документе идет речь. Если мы говорим, например, о доверенности, которую удостоверил нотариус, то в случае обнаружения ошибки, она может быть исправлена нотариусом выдавшим документ. Для того, что бы исправить ошибку необходимо будет обратиться с заявлением к нотариусу выдавшему документ, который в свою очередь исправит ее и заверит исправление.
В том случае, если нотариус умер, тогда вопрос разрешается в судебном порядке. Только суд вправе признать документ недействительным.
Нужно помнить, что нотариусы тоже люди и они тоже могут допускать ошибки, в связи с чем, для того, что бы избежать лишних проблем, необходимо внимательно изучить документ, прежде чем его подписывать. Проверить правильность указанной фамилии имени и отчества, даты рождения, места рождения, а так же данные паспорта и особенно внимательно изучить полномочия, которыми вы намерены наделить своего поверенного.
Если мы говорим о совершении какого то нотариального действия, например о выдаче нотариусом свидетельства о праве на наследство, или о удостоверении нотариусом завещания, в таком случае и завещание и свидетельство о праве на наследство могут быть оспорено в судебном порядке.
Однако необходимо иметь ввиду, что обжаловать указанные выше документы могут только те наследники, для которых признание свидетельства о праве на наследство может повлечь имущественные последствия.
Судебная практика знает не мало случаев, когда наследники второй очереди получали свидетельство о праве на наследство, не смотря на то, что имелись наследники первой очереди, которые не знали о самом факте открытия наследства и естественно не обращались к нотариусу по месту открытия наследства. В таком случае они могут в судебном порядке оспорить свидетельство о праве на наследство.
Чаще всего суды сталкиваются с исковыми заявлениями наследников по закону, которые оспаривают завещание покойного, так как по их мнению наследодатель не осознавал характер и последствия своих действий в момент подписания завещания, а проще говоря был недееспособен.
Оспаривая завещание в судебном порядке стороны предоставляют доказательства о психическом состоянии здоровья умершего, о лекарственных средствах, которые принимал наследодатель, допрашиваются свидетели. В обязательном порядке назначается психиатрическая экспертиза умершего. После сбора и исследования всех доказательств суд принимает одно из двух решений решение. Удовлетворяет исковые требования или отказывает в удовлетворении исковых требований.
Ответ
Прежде чем ответить на вопрос, о том, что такое адвокатский запрос, необходимо раскрыть понятие адвокатской деятельности, понять кто такой адвокат и узнать о том, какие права предоставлены адвокату законом.
В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", адвокатской деятельностью является квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, физическим и юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудия.
Не маловажным является и то, что адвокатская деятельность не является предпринимательской.
Статья 2 Федерального закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" раскрывает понятие - адвокат.
Так, адвокатом является лицо, получившее в установленном настоящим Федеральным законом порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность. Адвокат является независимым профессиональным советником по правовым вопросам. Оказывая юридическую помощь, адвокат дает консультации по правовым вопросам; составляет заявления, жалобы, ходатайства и другие правовые документы; выступает в качестве представителя в конституционном, гражданском, административном, уголовном судопроизводстве; представляет интересы доверителя в органах государственной власти ; представляет интересы доверителя в исполнительном производстве и при исполнении уголовного наказания.
Права адвоката закреплены в статье 6 Федерального закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации". Адвокат вправе:
1) собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи, в том числе запрашивать справки, характеристики и иные документы от органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и иных организаций в порядке, предусмотренном статьей 6.1 настоящего Федерального закона. Указанные органы и организации в установленном порядке обязаны выдать адвокату запрошенные им документы или их копии;
2) опрашивать с их согласия лиц, предположительно владеющих информацией, относящейся к делу, по которому адвокат оказывает юридическую помощь;
3) собирать и представлять предметы и документы, которые могут быть признаны вещественными и иными доказательствами, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
4) привлекать на договорной основе специалистов для разъяснения вопросов, связанных с оказанием юридической помощи;
5) беспрепятственно встречаться со своим доверителем наедине, в условиях, обеспечивающих конфиденциальность (в том числе в период его содержания под стражей), без ограничения числа свиданий и их продолжительности;
6) фиксировать (в том числе с помощью технических средств) информацию, содержащуюся в материалах дела, по которому адвокат оказывает юридическую помощь, соблюдая при этом государственную и иную охраняемую законом тайну;
7) совершать иные действия, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
Федеральным законом от 02.06.2016 N 160-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5.39 и 13.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" введена статья 6.1 под названием Адвокатский запрос.
Указанная норма позволяет адвокату направлять в органы государственной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации в порядке, установленном законом, официальное обращение (адвокатский запрос) по входящим в компетенцию указанных органов и организаций вопросам о предоставлении справок, характеристик и иных документов, необходимых для оказания квалифицированной юридической помощи.
Органы государственной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации, которым направлен адвокатский запрос, должны дать на него ответ в письменной форме в тридцатидневный срок со дня его получения. В случаях, требующих дополнительного времени на сбор и предоставление запрашиваемых сведений, указанный срок может быть продлен, но не более чем на тридцать дней, при этом адвокату, направившему адвокатский запрос, направляется уведомление о продлении срока рассмотрения адвокатского запроса.
Требования к адвокатскому запросу регламентированы Приказом Минюста России от 14.12.2016 года № 288 «Требования к форме, порядку оформления и направления адвокатского запроса».
Адвокатский запрос оформляется на бумажном носителе или в электронной форме; он должен содержать полное или сокращенное наименование органа и почтовый адрес, куда направляется; фамилию, имя, отчество адвоката и регистрационный номер адвоката в реестре адвокатов субъекта РФ; реквизиты соглашения об оказании юридической помощи; название адвокатского образования, почтовый адрес; наименование документа, указание нормы Федерального закона, на основании которой отправляется адвокатский запрос, ФИО физического лица или наименование юридического лица в чьих интересах действует адвокат, указание на запрашиваемые сведения, указание на способ передачи запрашиваемых сведений, перечень прилагаемых документов к запросу, дату регистрации запроса, подпись адвоката.
После составления адвокатского запроса также важно соблюдать законный порядок направления запроса. Порядок так же регламентирован приказом Минюста России № 288 от 14.12.2016 года «Об утверждении требований к форме, порядку оформления и направления адвокатского запроса». Адвокатский запрос на бумажном носителе может быть направлен почтовым отправлением, факсимильной связью, а также доставлен лично.
Адвокатский запрос в электронной форме может быть направлен в органы только при наличие организационной и технической возможности для рассмотрения запроса в электронной форме. Адвокатский запрос регистрируется в журнале регистрации адвокатских запросов, который ведется адвокатским образованием.
В предоставлении адвокату запрошенных сведений может быть отказано в случае, если:
1) субъект, получивший адвокатский запрос, не располагает запрошенными сведениями;
2) нарушены требования к форме, порядку оформления и направления адвокатского запроса, определенные в установленном порядке;
3) запрошенные сведения отнесены законом к информации с ограниченным доступом, иначе говоря содержат тайну (государственную, банковскую и т.д.).
Неправомерный отказ в предоставлении сведений, предоставление которых предусмотрено федеральными законами, нарушение сроков предоставления сведений влекут ответственность, установленную статьей 5.39 "Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ, в виде административного штрафа в размере от 1 до 3-х тысяч рублей.
Первый прецедент в России случился в Самарской области. К административной ответственности был привлечен директор компании ООО «АВТ Моторс», за то, что в положенный законом срок не отправил ответ на адвокатский запрос.
Данный прецедент и послужил поводом к внесению поправок в Кодекс об Административных правонарушениях для придания значимости адвокатским запросам.
Можно отметить что с указанными выше нововведениями закрепившими форму адвокатского запроса и ответственность за его неисполнение законодатель приблизил реализацию принципа равноправия и состязательности сторон.
Ответ
Гражданин или юридическое лицо в соответствии с требованиями статьи 236 Гражданского кодекса Российской Федерации может отказаться от права собственности на принадлежащее ему имущество, объявив об этом либо совершив другие действия, определенно свидетельствующие о его устранении от владения, пользования и распоряжения имуществом без намерения сохранить какие-либо права на это имущество.
Совершение собственником действий по устранению от владения, пользования и распоряжения имуществом без намерения сохранить какие-либо права на него влечет прекращение его права собственности на это имущество.
Ответ
Статья 9.1. Закона РФ от 04.07.1991 N 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» говорит о том, что граждане, которые приватизировали жилые помещения, которое является для них единственным местом постоянного проживания, вправе передать принадлежащие им на праве собственности и свободные от обязательств жилые помещения в государственную или муниципальную собственность, а соответствующие органы исполнительной власти, органы местного самоуправления или уполномоченные ими лица обязаны принять их в собственность и заключить договоры социального найма этих жилых помещений с этими гражданами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления соответствующих муниципальных образований.
Ответ
Чаще всего, вопрос о правах на проживание в жилом помещении возникает в случае прекращения семейных отношений с собственником жилого помещения, так как в силу части 4 статьи 31 Жилищного кодекса РФ право пользования данным жилым помещением за бывшим членом семьи собственника этого жилого помещения не сохраняется, если иное не установлено соглашением между собственником и бывшим членом его семьи.
Однако из содержания статьи 19 Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 189-ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" следует, что действие положений части 4 статьи 31 Жилищного кодекса Российской Федерации не распространяется на бывших членов семьи собственника приватизированного жилого помещения при условии, что в момент приватизации данного жилого помещения указанные лица имели равные права пользования этим помещением с лицом его приватизировавшим, если иное не установлено законом или договором.
В пункте 18 Постановления Президиума Верховного Суда РФ от 2 июля 2009 года N 14 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации" разъяснено, что к названным в статье 19 Вводного закона бывшим членам семьи собственника жилого помещения не может быть применен пункт 2 статьи 292 ГК РФ, так как, давая согласие на приватизацию занимаемого по договору социального найма жилого помещения, без которого она была бы невозможна (статья 2 Закона РФ от 4 июля 1991 года N 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации"), они исходили из того, что право пользования данным жилым помещением для них будет носить бессрочный характер и, следовательно, оно должно учитываться при переходе права собственности на жилое помещении по соответствующему основанию к другому лицу (например, купля-продажа, мена, дарение, рента, наследование).
По смыслу приведенных положений закона наниматель жилого помещения по договору социального найма и проживающие совместно с ним члены его семьи до приватизации данного жилого помещения имеют равные права и обязанности, включая право пользования жилым помещением, а реализация права на приватизацию жилого помещения в соответствии со статьей 2 Закона РФ от 4 июля 1991 года N 1541 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" (в редакции, действовавшей до внесения в нее изменений Федеральным законом от 16 октября 2012 года N 170-ФЗ) поставлена в прямую зависимость от согласия всех лиц, занимающих его по договору социального найма.
Из этого следует, что в случае приобретения жилого помещения в порядке приватизации в собственность одного из членов семьи, совместно проживающих в этом жилом помещении, лица, отказавшиеся от участия в его приватизации, но давшие согласие на его осуществление, получают самостоятельное право пользования данным жилым помещением.
Ответ
Понятие ювенальной юстиции изначально относится к судам для несовершеннолетних. Появилось оно примерно в одно время в России и в Европе и просуществовало в России до 1917 года.
Ювенальная юстиция широко развита в Европе и в настоящее время в нее входят органы социального надзора которые следят за положением ребенка в семье. Основные принципы ювенальной юстиции: «у ребенка те же права, что и взрослого человека». Ребенок по мнению органов социального надзора вправе самостоятельно обращаться за своей защитой в том числе и от родителей.
В Российской Федерации на федеральном уровне пока не существует ювенальной юстиции, однако региональные власти пытаются на своем уровне её создавать в регионах. Так, например, в интернете можно найти информацию об успешных экспериментах введения ювенальной юстиции в Санкт-Петербурге и Ростовской области. Смысл ювенальной юстиции сводится к тому, что ребенок может обратиться с жалобой на папу или маму. Такое обращение допускается и по телефону горячей линии, который принимает звонки круглосуточно.
Ответ
Чтобы ответить на Ваш вопрос, необходимо обратить внимание на то, что согласно пункту 14 статьи 15 Федерального закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" военнослужащие могут приобрести жилье путем получения государственного жилищного сертификата. Данный сертификат выдается только один раз на одну семью и является именным.
В случае приобретения жилья по сертификату, собственниками в долях становятся владелец сертификата и члены его семьи, в соответствии с пунктом 55 Постановления Правительства Постановления Правительства РФ от 21 марта 2006 г. N 153
"О некоторых вопросах реализации основного мероприятия "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации":
приобретаемое жилое помещение (жилые помещения) оформляется в общую собственность всех членов семьи владельца сертификата. При приобретении 2 и более жилых помещений собственники в отношении каждого жилого помещения определяются по договоренности членов его семьи. Членами семьи признаются постоянно проживающие совместно с военнослужащим супруг или супруга, дети и родители данного гражданина.
Из вашего вопроса не ясно был ли ваш брак зарегистрирован на территории РФ или иного государства, так же нет сведений о том, проживали ли вы с супругом в РФ.
В случае, если Вы с мужем не проживали на территории РФ на момент получения сертификата и приобретения жилья, то, теоретически, могли быть правомерно не включены в число собственников приобретаемой недвижимости. Если мать вашего мужа была зарегистрирована по месту жительства и проживала с вашим супругом в момент получения сертификата, то она могла стать одним из собственников жилого помещения, а в дальнейшем реализовать свою долю путем заключения договора, например, дарения со своим сыном или внуком.
Согласно пункту 48 Постановления Правительства N 153 — социальная выплата по сертификату осуществляется в безналичной форме путем зачисления денежный средств на банковский счет владельца сертификата. В связи с этим ваш муж не мог самостоятельно распорядиться денежными средствами на свое усмотрение, все действия по приобретению жилья согласуются с банком и территориальным органом Федерального казначейства.
В виду того, что Вам могут быть не известны некоторые детали сделки, мы вынуждены предполагать, что квартира, приобретенная в пользу матери вашего мужа, могла быть куплена не благодаря сертификату.
К сожалению, сервис онлайн-консультаций не позволяет нам дать развернутый ответ на Ваш вопрос, поскольку необходимо тщательное изучение документов, на основании которых было приобретено жилье. За защитой своих прав советуем обратиться в суд с иском о признании права собственности.
Относительно выданной вами доверенности на приобретение квартиры, мы можем посоветовать Вам отозвать данную доверенность у нотариуса, и составить новую доверенность, в которой будет прямо указано, что Вы желаете приобрести в свою пользу квартиру с определенными характеристиками и расположенную в конкретном населенном пункте, а не жилой дом. Такая доверенность не позволит вашему мужу совершить покупку того жилья, на приобретение которого Вы не согласны.
Ответ
Добрый день,
В случае, если ДТП произошло после 1 июня 2016 года, медицинское освидетельствование производится согласно Порядку проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического).
Так, согласно этому Порядку медицинское освидетельствование включает в себя:
осмотр врачом-специалистом;
исследование выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя;
определение наличия психоактивных веществ в моче;
исследование уровня психоактивных веществ в моче;
исследование уровня психоактивных веществ в крови.
Исследование выдыхаемого воздуха производится дважды с интервалом в 15-20 минут только при наличии в первой пробе выдыхаемого воздуха следов этилового спирта. Если в первой пробе выдыхаемого воздуха следов спирта нет, повторное исследование не проводится.
Лица, управлявшие транспортным средством, обязаны сдать мочу и кровь для исследования вне зависимости от результатов исследований выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя.
По результатам освидетельствования выносится одно из заключений: установлено состояние опьянения, состояние опьянения не установлено либо отказ от медицинского освидетельствования.
Заключение «отказ от медицинского освидетельствования» выносится в случаях отказа от осмотра врачом и/или от любого инструментального или лабораторного исследования, указанного выше.
То есть, если водитель отказался сдать кровь, но согласен сдать другие анализы и пройти обследование, такой водитель формально отказывается от всего медицинского освидетельствования.
Согласно п. 6 ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ — отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения при наличии достаточных оснований полагать, что водитель в момент совершения административного правонарушения находится в состоянии опьянения, может быть признан обстоятельством, отягчающим административную ответственность.
Согласно Правилам освидетельствования лица, которое управляет транспортным средством, на состояние алкогольного опьянения <...>, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 26 июня 2008 года № 475, достаточным основаниям полагать, что водитель находится в состоянии опьянения, является наличие признаков:
запах алкоголя изо рта;
неустойчивость позы;
нарушение речи;
резкое изменение окраски кожных покровов лица;
поведение, не соответствующее обстановке.
Согласно ст. 12.26 КоАП РФ невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения влечет наложение административного штрафа и лишение права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет.
Если при первичной проверке водителя на состояние алкогольного опьянения (исследование выдыхаемого воздуха) результат отрицательный, то водитель может быть направлен на медицинское освидетельствование в специальное учреждение при наличии достаточных оснований полагать, что водитель находится в состоянии опьянения (наркотического, токсического, алкогольного), признаки которых мы написали выше.
К сожалению, время, предоставляемое водителю для сдачи биологических материалов не регламентировано.
Подводя итоги, скажем, если Вас остановил сотрудник ДПС, попросил пройти медицинское освидетельствование на месте (исследование выдыхаемого воздуха), результат показал, что Вы находитесь в трезвом состоянии, но сотрудник ДПС считает, что у Вас есть признаки опьянения, он имеет право отправить Вас на медицинское освидетельствование. Если Вы откажетесь пройти освидетельствование на месте, Вас также отправят в медицинское учреждение. Частичный отказ от прохождения медицинского освидетельствования приравнивается к полному отказу, что в свою очередь влечет административную ответственность, в том числе лишение права управления транспортным средством.
Следует внимательно читать протоколы, составляемые сотрудником ДПС, есть ли в них указание на признаки, которые дают основания полагать, что водитель находится в состоянии алкогольного или иного опьянения. В случаях, если в выдыхаемом воздухе нет следов алкоголя, поведение водителя не содержит признаков опьянения и в протоколе такие признаки не указаны, у сотрудника ДПС нет основания направлять водителя в специальное учреждение для прохождения медицинского освидетельствования.
Ответ
Добрый день. Семейный кодекс Российской Федерации в части 3 статьи 48 предоставляет право установить отцовство лица не состоящего в зарегистрированном браке с матерью ребенка, для чего необходимо обоим родителям подать совместное заявление в орган ЗАГС. В случае смерти матери, признания ее недееспособной, невозможности установления места нахождения матери или в случае лишения ее родительских прав отцовство может быть установлено - по заявлению отца ребенка с согласия органа опеки и попечительства, при отсутствии такого согласия, только на основании судебного решения.
Ответ
Добрый день. Согласно ст. 395 Гражданского кодекса в случае просрочки исполнения денежного обязательства подлежат оплате проценты на сумму долга, такие проценты определяются ключевой ставкой Банка России (в настоящее время 7,25% годовых).
Однако данная норма в вашем случае применению не подлежит, поскольку есть специальная норма, предусмотренная ч. 14 ст. 155 Жилищного кодекса. Эта статья гласит, что при несвоевременной оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, должник обязан уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
При этом в данной статье прямо оговорено, что увеличение размера пени относительно установленного законом - недопустимо.
Следовательно, с Вас ТСЖ вправе требовать взыскание за несвоевременную плату за услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах, процентов в размере, не превышающем неустойку, установленную ч. 14 ст. 155 Жилищного кодекса РФ.
Ответ
В соответствии с ч. 2 ст. 32.7 "Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ, в случае уклонения лица, лишенного специального права, от сдачи соответствующего удостоверения (специального разрешения) или иных документов срок лишения специального права прерывается. Течение прерванного срока лишения специального права продолжается со дня сдачи лицом либо изъятия у него соответствующего удостоверения (специального разрешения) или иных документов, а равно получения органом, исполняющим этот вид административного наказания, заявления лица об утрате указанных документов.
Таким образом, поскольку водительское удостоверение вами не сдано в установленный законом срок, соответственно срок исполнения постановления о лишении вас права управления транспортным средством прерывается и возобновится только после того, как вы сдадите водительское удостоверение в органы ГИБДД.
Вам необходимо сдать водительское удостоверение, отбыть срок наказания один год шесть месяцев, после чего вы снова сможете получить водительское удостоверение и управлять транспортным средством.Так же считаем необходимым уведомить вас о том, что Правила дорожного движения Российской Федерации распространяются на все транспортные средства, лишение лица за совершение им административного правонарушения права управления транспортным средством определенного вида означает, что это лицо одновременно лишается права управления и другими транспортными средствами, указанными в пункте 1 примечания к статье 12.1 КоАП РФ.
В случае, если у вас возникнут вопросы или понадобится помощь квалифицированного адвоката, вы всегда можете записаться на консультацию по указанным на сайте номерам телефонов.
Ответ
Согласно п. 1 ч. 1 ст. 21 Федерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 07.06.2017) "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" сотрудники ПДН имеют право проводить индивидуальную профилактическую работу в отношении родителей несовершеннолетних детей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними.
Согласно ч. 2 ст. 21 данного Федерального закона ПДН имеет право в установленном законом порядке посещать несовершеннолетних, проводить беседы с ними, их родителями или иными законными представителями и иными лицами.
В вашем случае ПДН вместе с представителями органов опеки и попечительства, а также в присутствии психолога имели право задать ребенку вопросы относительно интересующих их в данном случае обстоятельств. Поскольку данные органы преследуют цель обезопасить ребенка от семейного насилия, вполне обосновано, что опрос ребенка был проведен в отсутствие родителей, которые могли быть виновными в причинении указанного в жалобе насилия.
В это же время, следует учитывать, что согласно ст. 57 Семейного кодекса РФ ребенок вправе выражать свое мнение при решении вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства. Но при этом мнение ребенка будет обязательным для принятия органами или судом решения лишь в том случае, когда ребенок к моменту опроса достиг десятилетнего возраста.
В вашем случае мнение ребенка будет не обязательным, но тем не менее одним из факторов (доказательств), наряду с которыми органы (суд) будут принимать решение относительно данной ситуации.
Что касается отсутствия результата по указанным вами жалобам, то Вам следует обжаловать действия и решения указанных вами органов в суд, в порядке, определенном Кодексом административного судопроизводства РФ.
Основания, по которым у родителей могут отобрать ребенка, определены ст. 77 Семейного кодекса РФ — непосредственная угроза жизни ребенка или его здоровью. Отобрать ребенка могут только органы опеки и попечительства на основании соответствующего акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации либо акта главы муниципального образования в случае, если законом субъекта РФ органы местного самоуправления наделены полномочиями по опеке и попечительству в соответствии с федеральными законами.
При отобрании ребенка орган опеки и попечительства обязан незамедлительно уведомить прокурора, обеспечить временное устройство ребенка и в течение семи дней после вынесения органом исполнительной власти субъекта РФ, главой муниципального образования акта об отобрании ребенка обратиться в суд с иском о лишении родителей родительских прав или об ограничении родительских прав.
К основаниям немедленного отобрания ребенка у родителей могут быть отнесены:
Алкогольная, наркотическая или токсическая зависимость родителей или опекунов;
Повторяющиеся эпизоды семейного насилия;
Несоблюдение родителями мер предосторожности при привлечении ребёнка к бытовому труду;
Неправомерная эксплуатация детского труда;
Неспособность организовать необходимый для гармоничного развития отпрыска воспитательный процесс;
В случаях, если мать и отец уже лишены родительских прав или их права на ребёнка ограниченны;
Сексуальные домогательства по отношению несовершеннолетних со стороны родственников или лиц, на попечении которых дети находятся.
Любое действие правоохранительных органов, а также органов опеки и попечительства, должно быть регламентировано. Не стесняйтесь спрашивать, на каком основании и с какой целью представители данных органов осуществляют ту или иную деятельность, а также какими нормами права данная деятельность регламентируется. Если у Вас возникают вопросы, Вы всегда можете позвонить по номерам телефонов, указанным на нашем сайте, или воспользоваться формой обратной связи для записи на платную консультацию.
Ответ
В соответствии с ч. 8 ст. 13 Федерального закона РФ "О страховых пенсиях" от 28.12.2013 N 400-ФЗ, при исчислении страхового стажа в целях определения права на страховую пенсию периоды работы и (или) иной деятельности, которые имели место до дня вступления в силу настоящего Федерального закона и засчитывались в трудовой стаж при назначении пенсии в соответствии с законодательством, действовавшим в период выполнения работы (деятельности), могут включаться в указанный стаж с применением правил подсчета соответствующего стажа, предусмотренных указанным законодательством (в том числе с учетом льготного порядка исчисления стажа), по выбору застрахованного лица.
Рекомендуем Вам ознакомиться с Постановлением Правительства РФ от 02.10.2014 N 1015 в редакции от 10.05.2017 "Об утверждении Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий", которым утверждены правила подсчета и подтверждения страхового стажа.
Что касается льготного стажа, в случае утраты документов и невозможности их восстановления, Вам необходимо обратиться в суд и в судебном порядке установить факт имеющий юридическое значение, что позволит подтвердить факт осуществления трудовой деятельности и приобретение льготного стажа на получение пенсии. В ходе судебного разбирательства Вы вправе пригласить свидетелей, которых суд предупредит об уголовной ответственности и допросит. В основу решения лягут свидетельские показания, а так же доказательства невозможности установить указанные в вашем вопросе обстоятельства в виду пожара.
Решение суда обязательно для всех без исключения государственных органов, и в случае установления факта приобретения льготного стажа, УПФ обязано будет предоставить право досрочного выхода на пенсию. О том, что такое юридический факт, Вы можете почитать перейдя по ссылке: Юридический факт имеющий юридическое значение.
Ответ
Добрый день. Приобрести долю в недвижимости у близкого родственника не является незаконной сделкой. Однако при реализации материнского капитала очень важно учитывать реальность ваших намерений на проживание в данном помещении. В случае, если будет установлено, что Вы в приобретенном жилье не проживаете, это может стать основанием для привлечения Вас к ответственности по ст. 159 УК РФ «мошенничество» за «обналичивание» средств материнского капитала. Законом установлен режим безналичный оборот средств материнского капитала, при сделках с близкими родственниками существует возможность оставление средств материнского капитала в семье (без его реализации) и перевода его в наличную форму, что и является уголовно наказуемым деянием. В вашем случае следует также позаботиться о сохранении документов, подтверждающих, что бабушка полученные после купли-продажи доли в недвижимости потратила денежные средства на погашение кредитных и иных долговых обязательств. Данные документы подтвердят отсутствие у Вас умысла на обналичивание денег.
Ответ
Добрый день. Согласно законодательству РФ бывший супруг не наделен полномочиями запрещать перевозить совместного ребенка в другой субъект или населенный пункт РФ. Исключение составляют случаи, когда между сторонами заключено соглашение о месте жительства ребенка либо существует решение суда об определении места жительства ребенка. Например, ребенок по соглашению проживает с матерью, а отец, похитил ребенка, то в таком случае у матери возникает право требования вернуть ребенка по установленному соглашением сторон месту жительства ребенка. Аналогичная ситуация с наличием соглашения о порядке общения с ребенком, когда для бывшего супруга, проживающего отдельно от ребенка, установлено специальное время для общения с ребенком.
В случае отсутствия таких соглашений, теоретически, ваш переезд может спровоцировать отца ребенка обратиться в суд для установления места жительства ребенка. При вынесении решения, суд будет руководствоваться интересами ребенка, в том числе условия проживания и психологическим отношением ребенка к родителям и месту проживания. В такой ситуации, с целью предупредить неожиданное для Вас судебное разбирательство, мы советуем Вам либо заключить с отцом ребенка соглашение о месте жительства ребенка, либо самостоятельно обратиться в суд с требованием определить место жительство ребенка с матерью. Наши адвокаты могут проконсультировать Вас о том как составить соглашение или исковое заявление и о процессуальных нюансах дела.
Ответ
В случае, если Страховая компания надлежащим образом уведомлена об уступке права требования другому лицу, она обязана перечислить денежные средства новому кредитору. В вашей ситуации у цедента возникает неосновательное обогащение, и полученные от Страховой компании денежные средства необходимо возвратить обратно в Страховую компанию. Исполнение обязательства цеденту не является надлежащим исполнением — Страховая компания остается должником перед цессионарием, который не лишен права требовать исполнения обязательства в соответствии с договором цессии. В случае просрочки исполнения обязательства цессионарию надлежит обратиться с досудебной претензией к Страховой компании с соответствющими требованиями, в досудебной претензии необходимо также указать на наличие договора цессии, и на тот факт, что возврат долга цеденту не является надлежащим исполнением.
Ответ
Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. К общему имуществу супругов, относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие). Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.
Автомобиль, в случае приобретения его в период брака за счет общих доходов, является совместным имуществом супругов. В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. N 15 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака» п. 15: Общей совместной собственностью супругов, подлежащей разделу (п.п.1 и 2 ст. 34 СК РФ), является любое нажитое ими в период брака движимое и недвижимое имущество, которое в силу ст.ст. 128, 129, п.п.1 и 2 ст. 213 ГК РФ может быть объектом права собственности граждан, независимо от того, на имя кого из супругов оно было приобретено или внесены денежные средства, если брачным договором между ними не установлен иной режим этого имущества. Раздел общего имущества супругов производится по правилам, установленным ст.ст. 38, 39 СК РФ и ст. 254 ГК РФ. Стоимость имущества, подлежащего разделу, определяется на время рассмотрения дела.
В соответствии с п. 16 Пленума ВС РФ: учитывая, что в соответствии с п.1 ст.34 СК РФ владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов должно осуществляться по их обоюдному согласию, в случае когда при рассмотрении требования о разделе совместной собственности супругов будет установлено, что один из них произвел отчуждение общего имущества или израсходовал его по своему усмотрению вопреки воле другого супруга и не в интересах семьи, либо скрыл имущество, то при разделе учитывается это имущество или его стоимость.
Также, Пленум ВС РФ в своем постановлении от 5 ноября 1998 г. N 15 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака», в п. 19 разъясняет что течение трехлетнего срока исковой давности для требований о разделе имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, брак которых расторгнут (п.7 ст.38 СК РФ), следует исчислять не со времени прекращения брака (дня государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния при расторжении брака в органах записи актов гражданского состояния, а при расторжении брака в суде - дня вступления в законную силу решения), а со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права (п.1 ст.200 ГК РФ).
Таким образом, вы имеете право обратиться в суд с иском о разделе совместно нажитого имущества не смотря на то, что брак расторгнут 4 года назад.
Ответ
На основании ст. 4 ФЗ РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей": продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору.
На основании п. 1, 2 ст. 13 ФЗ РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей": за нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или договором.
Если иное не установлено законом, убытки, причиненные потребителю, подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки (пени), установленной законом или договором.
На основании п. 6 ст. 13 ФЗ РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей": при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
В соответствии со ст. 15 ФЗ РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей": Моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.
Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.
Таким образом, вы имеете право обратиться в суд, и в судебном порядке требовать от продавца возврата основного долга по договору купли-продажи с условием о поставке, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
Ответ
На основании ст. 79 Уголовного кодекса РФ, лицо, отбывающее наказание в виде лишение свободы, подлежит условно-досрочному освобождению, если судом будет признано, что для своего исправления оно не нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания, а также возместило полностью или частично вред причиненный преступлением, в размере определенном решением суда. В связи с чем, лицо может быть полностью или частично освобождено от отбывания дополнительного вида наказания.
Федеральным Законом РФ от 03.07.2018 года N 186-ФЗ «О внесении изменений в статью 72 УК РФ в статью 72 УК РФ» внесены изменения по исчислению сроков наказания и зачет наказания.
На основании пункта 3.1 ст. 72 УК РФ: время содержания лица под стражей засчитывается в срок лишения свободы, за исключением случаев, предусмотренных частями 3.2 и 3.3 настоящей статьи, из расчета один день за: два дня отбывания наказания в колонии-поселении.
Таким образом, Вам необходимо обратиться в суд с ходатайством о зачете времени содержания под стражей в срок отбывания наказания и ходатайством об условно-досрочном освобождении.
Ответ
В соответствии с требованиями статьи 87 Семейного кодекса РФ трудоспособные совершеннолетние дети в силу закона должны содержать своих нетрудоспособных родителей и заботиться о них. Одним из юридически значимых обстоятельств которые необходимо доказать в суде, это то, что вы являетесь нетрудоспособной. В соответствии со ст. 2 ФЗ РФ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» нетрудоспособным признается гражданин - инвалид, в том числе инвалид детства, дети-инвалиды, дети в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающиеся по очной форме по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в иностранных организациях, расположенных за пределами территории Российской Федерации, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, потерявшие одного или обоих родителей, и дети умершей одинокой матери, дети, оба родителя которых неизвестны, граждане из числа малочисленных народов Севера, достигшие возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины), граждане, достигшие возраста 70 и 65 лет.
Аналогичная позиция выражена Верховным судом в постановлении Пленума ВС РФ от 26.12.2017 года из п. 7 которого следует, что под нетрудоспособными совершеннолетними лицами, имеющими право на алименты (статьи 85, 89, 90, 93 - 97 СК РФ), следует понимать лиц, признанных в установленном порядке инвалидами I, II или III группы, а также лиц, достигших общеустановленного пенсионного возраста.
Как видно из действующего законодательства, вы являетесь нетрудоспособной, в силу достижения пенсионного возраста. Следовательно ваши совершеннолетние и трудоспособные дети обязаны вас содержать. В том случае, если они не исполняют свои обязанности и отказываются содержать вас, вы вправе взыскать алименты на свое содержание в судебном порядке.
Ответ
Автомобиль к сожалению возвратить нельзя, так как на сегодняшний день он принадлежит третьему лицу, более того автомобиль вещь неделимая. Разделить автомобиль нельзя, а вот взыскать с бывшего супруга половину стоимости автомобиля это возможно.
Так, из позиции Верховного Суда РФ, которая выражена в пункте 6 Постановления Пленума ВС РФ от 05.11.1998 г. N 15 "О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака" следует: владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов осуществляется по обоюдному согласию. Данное правило закреплено в п. 1 ст. 35 Семейного кодекса РФ. В том случае, если в ходе судебного разбирательства о разделе совместно нажитого имущества супругов будет установлено, что один из супругов продал или подарил совместно нажитое имущество или иным образом распорядился им без воли другого супруга и не в интересах семьи, то при разделе имущества учитывается это имущество или его стоимость.
В вашем случае, рекомендуем обратиться в суд с иском о разделе совместно нажитого имущества и просить суд взыскать половину стоимости автомобиля, доказав при этом действительную рыночную стоимость автомобиля на момент его продажи.
Ответ
В соответствии с требованиями статьи 177 Гражданского кодекса РФ: "сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими, может быть признана судом недействительной по иску этого гражданина либо иных лиц, чьи права или охраняемые законом интересы нарушены в результате ее совершения".
Верховный Суд РФ в Постановлении от 24 июня 2008 г. N 11 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» разъяснил, что во всех случаях, когда по обстоятельствам дела необходимо выяснить психическое состояние лица в момент совершения им определенного действия, должна быть назначена судебно-психиатрическая экспертиза, например, при рассмотрении дел о признании недействительными сделок по мотиву совершения их гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими".
Таким образом, вы вправе обратиться в суд с иском о признании договора дарения недействительным и ходатайствовать перед судом о назначении судебно-психиатрической экспертизы.
Ответ
Сотрудник полиции в присутствии педагога не только может разговаривать с ребенком, но и опрашивать ребенка, а так же проводить с его участием следственные действия. Так, в соответствии со статьёй 25.6 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях: при опросе несовершеннолетнего свидетеля, не достигшего возраста четырнадцати лет, обязательно присутствие педагога или психолога. В случае необходимости опрос проводится в присутствии законного представителя несовершеннолетнего свидетеля.
В рассматриваемом случае директор школы является педагогом, таким образом сотрудник полиции в присутствии педагога разговаривал с вашим ребенком, что не запрещено законом.
Немаловажно знать и то, что в случае, если в рамках возбужденного уголовного дела возникнет необходимость в проведении следственных действий, таких как: допрос, очная ставка, опознание и проверка показаний с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, не достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, участие педагога или психолога обязательно. При производстве указанных следственных действий вправе присутствовать законный представитель несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. (ст. 191 Уголовно-процессуального кодекса РФ).
Таким образом, действия сотрудника полиции правомерны.
Ответ
В соответствии со статьей 20 Гражданского кодекса РФ местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов.
Исходя из данной нормы, внуков зарегистрировать по месту жительства в вашей квартире возможно лишь при условии регистрациии по месту жительства в вашей квартире одного из родителей ваших внуков.
Ответ
В соответствии со статьей 20 Гражданского кодекса РФ местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов.
На основании статьи 70 Жилищного кодекса РФ на вселение к родителям их несовершеннолетних детей не требуется согласие остальных членов семьи нанимателя и согласие наймодателя.
Постановление Правительства РФ от 17.07.1995г. № 713 «Об утверждении правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации»: регистрация по месту жительства несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста и проживающих вместе с законными представителями (родителями, усыновителями, опекунами), осуществляется на основании заявления установленной формы о регистрации по месту жительства, документов, удостоверяющих личность законных представителей (родителей, усыновителей, опекунов), или документов, подтверждающих установление опеки, и свидетельства о рождении этих несовершеннолетних. Указанная регистрация осуществляется с выдачей свидетельства о регистрации по месту жительства.
Таким образом, согласие вашего отца для постановки на регистрационный учет несовершеннолетнего ребенка в квартире не требуется.
Ответ
В соответствии со статьей 90 Семейного кодекса РФ вы имеете право требовать, как бывшая жена от бывшего супруга предоставления алиментов на свое содержание в судебном порядке, которые будут выплачиваться до достижения ребенком трех летнего возраста.
Пленум Верховного Суда РФ своим Постановлением от 26.12.2017 года № 56 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов» дал разъяснение, что наличие у истца в указанные периоды заработка либо иного дохода может быть учтено судом при определении размера алиментов, подлежащих взысканию с ответчика.
Таким образом, вы вправе потребовать алименты на свое содержание до исполнения ребенку 3-х летнего возраста, однако, если вы получаете какой-либо доход, заработок, это обстоятельство будет учитываться при рассмотрении иска о взыскании алиментов но отказать во взыскании алиментов на ваше содержание суд невправе.
Ответ
На основании статьи 1155 Гражданского кодекса РФ: по заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства, суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали.
Вы можете быть признаны фактически принявшим наследство, если вы: вступил во владение или в управление наследственным имуществом; принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.
Ответ
Оставление апелляционной жалобы без рассмотрения может быть расценен вышестоящим судом как лишение права на судебную защиту!
Вам необходимо обжаловать вступившее в законную силу решение суда первой и апелляционной инстанции в президиум краевого суда.
В обосновании своей жалобы указать, что в соответствии с пунктом 17 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" владелец сайта в сети "Интернет" - это лицо, самостоятельно и по своему усмотрению определяющее порядок использования сайта в сети "Интернет", в том числе порядок размещения информации на таком сайте.
Согласно ч. 1 ст. 15.1 Закона о защите информации в целях ограничения доступа к сайтам в сети "Интернет", содержащим информацию, распространение которой в РФ запрещено, создается единая автоматизированная информационная система "Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в РФ запрещено".
Согласно п. 2 ч. 5 ст. 15.1 Закона о защите информации основанием для включения в Реестр является вступившее в законную силу решение суда о признании информации, распространяемой посредством сети "Интернет", информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено.
В течение суток с момента получения от оператора реестра уведомления о включении доменного имени и (или) указателя страницы сайта в сети "Интернет" в реестр провайдер хостинга обязан проинформировать об этом обслуживаемого им владельца сайта в сети "Интернет" и уведомить его о необходимости незамедлительного удаления интернет-страницы, содержащей информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено (ч. 7 ст. 15.1 Закона о защите информации).
Частью 8 ст. 15.1 Закона о защите информации установлено, что в течение суток с момента получения от провайдера хостинга уведомления о включении доменного имени и (или) указателя страницы сайта в сети "Интернет" в реестр владелец сайта в сети "Интернет" обязан удалить интернет-страницу, содержащую информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено. В случае отказа или бездействия владельца сайта в сети "Интернет" провайдер хостинга обязан ограничить доступ к такому сайту в сети "Интернет" в течение суток.
Таким образом, судебное решение о признании информации, размещенной на сайте в сети "Интернет", запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, не только устанавливает правовое состояние такой информации и ограничивает владельца сайта в осуществлении права на свободное распространение информации любым законным способом, но и порождает для владельца сайта обязанность удалить эту информацию, что в свою очередь говорит о том, что суд обязан был привлечь вас к участию в деле.
Кроме того, следует учесть, что решения, являющиеся основаниями для ограничения доступа к сайтам в сети "Интернет", содержащим информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, принимаются судами общей юрисдикции в порядке административного судопроизводства в рамках осуществления обязательного судебного контроля за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, прав организаций при реализации отдельных административных властных требований к физическим лицам и организациям (ч. 3 ст. 1 КАС РФ).
В ходе подготовки административного дела к судебному разбирательству судья определяет иных лиц, права и законные интересы которых может затронуть судебное решение (в том числе, владельцев сайтов в сети "Интернет", авторов размещенной на них информации). В случае выявления таких лиц, установления их места нахождения (места жительства) суд привлекает их к участию в деле, извещает о времени и месте судебного заседания.
Поскольку суд не привлек вас к участию в деле, состоявшиеся по делу судебные решения могут быть признаны незаконными и отменены.
Ответ
Согласно ФЗ «О ветеранах» меры социальной поддержки ветеранов труда, а также граждан, приравненных к ним по состоянию на 31.12.2004.г., определяются законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ. Одновременно с этим в п. 3 ст. 13 этого же федерального закона установлено требование, согласно которому при наличии у ветерана права на получение одной и той же формы социальной поддержки по нескольким основаниям социальная поддержка предоставляется по одному основанию по выбору ветерана, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
Согласно разъяснению Пленума Верховного Суда РФ, выраженном в обзоре судебной практики Верховного Суда РФ № 1 (2018), в системном толковании положения законов субъектов РФ и федеральных законов не предусматривают возможность получения одним и тем же лицом мер социальной поддержки, установленных для различных категорий граждан.
Таким образом, ветеран труда и лицо, признанное подвергшимся политическим репрессиям – это лишь разные основания для получения одной и той же формы соц. выплаты. Соц. поддержка предоставляется только по одному основанию по выбору заявителя.
Ответ
Согласно п.1, 2 ст. 31 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» граждане, не пребывающие в запасе, подлежащие призыву на военную службу, обязаны явиться в указанные в повестке военного комиссариата время и место на медицинское освидетельствование, заседание призывной комиссии или для отправки в воинскую часть для прохождения военной службы, а также находиться в военном комиссариате до начала военной службы.
В том числе, граждане, подлежащие призыву, обязаны получать повестки военного комиссариата под расписку.
Таким образом, на военный комиссариат (в соответствии с указанным выше ФЗ) возложена обязанность по надлежащему осуществлению мероприятий, направленных на организацию призыва на военную службу, в том числе по своевременному личному вручению под расписку повесток гражданам, подлежащим призыву.
Действующее законодательство устанавливает обязанность граждан, подлежащих призыву, являться только по повестке военного комиссариата в указанные в ней время и место, а также предусматривает ответственность за неявку по этой повестке.
При этом законом на гражданина, подлежащего призыву на военную службу, не возложена обязанность самостоятельно (без повестки) явиться в военный комиссариат на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.
Таким образом, военный комиссариат не исполнил свою обязанность по организации мероприятий, связанных с призывом. Следовательно, вы можете оспорить решение призывной комиссии о признании вас не прошедшим военную службу по призыву.
Ответ
Наложение ареста в данном случае незаконно. Согласно ФЗ от 02.10.2007 г. N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» арест может налагаться ТОЛЬКО по требованиям об имущественных взысканиях или при наличии судебного акта об аресте имущества. Ваш случай к перечисленным в законе не относится. Кроме того, наложение ареста создает препятствия для осуществления права собственности в отношении транспортного средства
Таким образом, ваше право нарушается действиями судебного пристава. В связи с чем, вам необходимо оспорить действия судебного пристава - исполнителя в судебном порядке, путем оращения в суд с административным исковым заявлением в течении 10 дней с момента, когда узнали или должны были узнать онарушении вашего права.
Ответ
В соответствии со ст. 191 Уголовно процессуального кодекса РФ: При проведении допроса, очной ставки, опознания и проверки показаний с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, не достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, участие педагога или психолога обязательно.
При производстве указанных следственных действий с участием несовершеннолетнего, достигшего возраста шестнадцати лет, педагог или психолог приглашается по усмотрению следователя. Указанные следственные действия с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля в возрасте до семи лет не могут продолжаться без перерыва более 30 минут, а в общей сложности - более одного часа, в возрасте от семи до четырнадцати лет - более одного часа, а в общей сложности - более двух часов, в возрасте старше четырнадцати лет - более двух часов, а в общей сложности - более четырех часов в день.
При производстве указанных следственных действий вправе присутствовать законный представитель несовершеннолетнего потерпевшего.
При производстве указанных следственных действий с участием несовершеннолетнего, достигшего возраста шестнадцати лет, педагог или психолог приглашается по усмотрению следователя.
Указанные следственные действия с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля в возрасте до семи лет не могут продолжаться без перерыва более 30 минут, а в общей сложности - более одного часа, в возрасте от семи до четырнадцати лет - более одного часа, а в общей сложности - более двух часов, в возрасте старше четырнадцати лет - более двух часов, а в общей сложности - более четырех часов в день.
При производстве указанных следственных действий вправе присутствовать законный представитель несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля.
Таким образом, вас должны были уведомить о предстоящем опросе вашего ребенка и предложить присутствовать. Урегулирование конфликтов между родителями и учителями регламентированы ст. 45 ФЗ - 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. о защите прав обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей вправе: направлять в органы управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность, обращения о применении к работникам указанных организаций, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий.
Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением обучающихся, представителей) несовершеннолетних обучающихся; обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника.певшего или свидетеля.
Таким образом, вас должны были уведомить о предстоящем опросе вашего ребенка и предложить присутствовать. Урегулирование конфликтов между родителями и учителями регламентированы ст. 45 ФЗ - 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. о защите прав обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей вправе: направлять в органы управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность, обращения о применении к работникам указанных организаций, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий.
Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением обучающихся, представителей) несовершеннолетних обучающихся; обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника.
Ответ
Во времена переходного периода 1990-х годов, когда земельные участки выделялись на праве постоянного (бессрочного) пользования и пожизненного наследуемого владения, общественные отношения в нашей стране находились на более низкой стадии развития по отношению к нынешней обстановке.
Правовое назначение данных институтов земельного и гражданского права заключается в целях предоставления хозяйствующим субъектам со стороны государства лояльных возможностей для реализации своих потенциальных экономических способностей. Публичная собственность на всю землю постепенно становилась пережитком прошлого и имелась острая необходимость в развитии темпов экономики страны, осваивании земель, расширении гражданского оборота. Пользование и владение земельными участками позволило лицам извлекать плоды и продукцию, получать доход, а также платить соответствующие налоги в бюджет, что в совокупности способствовало развитию рыночных отношений.
В настоящее время экономическая обстановка в стране значительно изменилась, все актуальные формы и способы использования земельных участков достаточны для осуществления полноценного гражданского оборота с их использованием.
Так как земельные участки включены в гражданский оборот, каждый из них имеет цену, а переход прав на них должен быть обоснован и иметь возмездный характер. Более того, налоговая система страны, через призму которой проходит каждая сделка, хозяйственная операция, передача прав, во всем предполагает возмездность, поскольку именно при таких условиях возможен баланс прав и интересов всех участников гражданского оборота. Указанное исключает безвозмездность передвижения в обороте таких материальных ценностей, как земля, потому что в целях достижения того самого баланса взамен отчуждения положено встречное предоставление.
Таким образом, в сфере нынешней экономической обстановки свое предназначение институты права бессрочного (постоянного) пользования земельными участками и пожизненного наследуемого владения выполнили достойно и вполне обоснованно подлежат упразднению.
Ответ
Спасибо за ваш вопрос. У гражданина Л. два пути разрешения настоящего вопроса. Первый, при условии, что гражданин Л. пользуется указанным земельным участком, после смерти его супруги и несет бремя содержания земельного участка. В таком случае он вправе обратиться в суд с заявлением об установлении юридического факта принятия наследства, в виде земельного участка и на основании судебного решения обратиться к нотариусу для оформления наследства.
Второй путь, признание права собственности на основании приобретательной давности, в соответствии с требованиями ст. 234 Гражданского кодекса РФ, лицо - гражданин или юридическое лицо, - не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет, приобретает право собственности на это имущество.
Ответ
В настоящее в время в отношении земельных участков под ИЖС система получения разрешения на строительство упрощена: она носит уведомительный характер. То есть, чтобы получить разрешение на строительство (ИЖС), то нужно уведомить администрацию об этом. Если в течение месяца возражений не поступит, то можете строить. Таким образом, продлить разрешение на строительство теперь тоже проще. Нужно подать заявление в соответствующий департамент (Архитектуры, если вы находитесь в г. Краснодар, например) о продлении разрешения на строительство. Также к заявлению необходимо приложить документы, которые необходимы для его подачи (это установлено местными регламентами; в любом случае само разрешение на строительство будем одним из этих документов) и нужно приложить документы, которые подтверждают, что строительство ведётся.
Срок ответа на заявление о продлении срока действия разрешения на строительство - 10 дней.
Вы можете подать заявление лично, по почте либо через МФЦ.
За подробным правовым заключением применительно к вашему индивидуальному случаю вы можете записаться к нам на консультацию.
Ответ
Вопросы наследственного права урегулированы Гражданским кодексом РФ (далее ГК РФ). Так, статьёй 1110 ГК РФ определено, что наследование представляет собой переход имущества от покойного к его преемникам в едином и неизменном виде. В пункте 2 статьи 1152 ГК РФ говорится о том, что принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.
В пункте 2 и 3 статьи 1158 ГК РФ говорится о том, что не допускается отказ от наследства с оговорками или под условием.
Отказ от части причитающегося наследнику наследства не допускается. Однако если наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и тому подобное), он вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям.
Представленной информации недостаточно для полного ответа, но то, что вы уже получили свидетельство о наследстве, говорит о том, что вы приняли наследство в том числе и в виде земельного участка. Следовательно, если следовать букве закона, отказаться от принятия земельного участка в качестве наследства только по указанному основанию не можете.
Работа с
профессионалами
Уголовный
адвокат
Получить консультацию
Рекомендованные новости
-
Новости нашей коллегии
01 июля 2022 года пройдет всероссийская научно-практическая конференция на тему: «Обеспечение процессуальных прав адвокатов в уголовном судопроизводстве»
Приглашаем адвокатов принять участие в работе всероссийской научно-практической конференции на…
- 22.06.2022, 14:39
-
Новости нашей коллегии
В Кубанском Государственном Университете 17 марта 2022 года прошла Международная научно-практическая конференция
Коллегия адвокатов «Хмыров, Валявский и Партнеры» приняла участие в Международной…
- 26.03.2022, 08:28
-
Новости нашей коллегии
С 01 февраля 2022 года в России граждане-должники стали более защищенными
01 февраля 2022 года вступили в законную силу поправки, внесенные…
- 21.02.2022, 15:07